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  • 論中國公司法之構(gòu)造缺陷及克服

    [ 吳越 ]——(2003-4-19) / 已閱71861次

    現(xiàn)在再看美國的情形。就董事會內(nèi)部而言,美國學(xué)者直到今天還強(qiáng)調(diào),董事會內(nèi)部成員之間的關(guān)系不是等級關(guān)系,而是一個集體機(jī)構(gòu),即認(rèn)為董事會內(nèi)部是按照一致表決或者多數(shù)表決形成決議的。某些學(xué)者還認(rèn)為現(xiàn)行的法律同樣承認(rèn)了董事會集體管理制度[68]。但是,早在1933年,著名法學(xué)家Berle與Means就指出,美國大公司內(nèi)部的董事會結(jié)構(gòu)與法律所設(shè)計的、以股東民主為基礎(chǔ)的集體表決制度存在很大差距。明顯的事實(shí)就是,美國的大公司的管理職能并非由董事會行使,而是實(shí)際上掌握在首席執(zhí)行官[69](簡稱CEO)手中。
    首席執(zhí)行官的權(quán)力來自五個方面。首先,美國公司的董事會成員多數(shù)兼任公司的高級管理人員(即執(zhí)行董事或“內(nèi)幕董事”)。執(zhí)行董事受到首席執(zhí)行官的約束,出于職業(yè)前途考慮,就必須按照首席執(zhí)行官的意志來表決。第二,雖然在當(dāng)時也有所謂的局外董事[70],即不參與公司日常管理的董事,但局外董事的任命通常也由董事會向股東大會推薦。第三,股東大會選舉董事流于形式,大型股份公司的董事會事實(shí)上能夠自行補(bǔ)充董事。因此,首席執(zhí)行官就能夠借此防止股東大會選舉出不聽他調(diào)遣的董事。第四,執(zhí)行董事與局外董事之間擁有的信息極不對稱。執(zhí)行董事掌握著公司的一切重要的信息,由于首席執(zhí)行官的影響以及自己的職業(yè)前途所決定,他們在事實(shí)上形成了一個集團(tuán),不會輕易向局外董事透露公司的內(nèi)幕信息。第五,如果首席執(zhí)行官同時也是董事會的主席,首席執(zhí)行官的權(quán)威就更加穩(wěn)固,而事實(shí)上在大型公司中經(jīng)常如此[71]。在這樣的情況下,董事會就成了許多公司的象征性組織。這種局面一直維持到上個世紀(jì)70年代。70年代以后,為了限制首席執(zhí)行官的權(quán)力,才漸漸確立了獨(dú)立董事制度,以防止首席執(zhí)行官濫用職權(quán)。不過,即使有了獨(dú)立董事制度,首席執(zhí)行官的權(quán)限仍然缺少有效的監(jiān)督?梢,在美國,由于股份公司的管理職能與監(jiān)督職能集中于董事會一身,而首席執(zhí)行官的權(quán)力事實(shí)上很大,這就使得法律必須采取措施防止首席執(zhí)行官濫用職權(quán)。在這種制度設(shè)計的差異下,毫不奇怪的是,美國的大型公司的董事以及高級管理人員的報酬遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其德國同行的報酬[72]就順理成章了,這是因?yàn)榈聡煞莨镜亩聲蓡T的報酬是由監(jiān)事會決定的,而美國股份公司的報酬事實(shí)上在很大程度上是由董事們自己決定的。
    以上的國際比較充分表明,無論是實(shí)行的二元結(jié)構(gòu)的德國公司法,還是實(shí)行首席執(zhí)行官負(fù)責(zé)制的美國公司法,都在采取措施防止將公司的權(quán)力過分集中在一人身上。為了體現(xiàn)公司民主,筆者建議我國在未來立法時進(jìn)一步從嚴(yán)界定董事長的權(quán)限,即規(guī)定董事長原則上只負(fù)責(zé)召集董事會,公司的管理決策則必須實(shí)行民主表決。同時,也應(yīng)當(dāng)廢除董事長為公司的法定代表人的硬性規(guī)定,而應(yīng)當(dāng)允許公司的章程就此作出約定,即允許由兩名或者多名董事共同代表公司并就此進(jìn)行公司登記。公司重大的經(jīng)濟(jì)行為(例如與第三人簽定重要的合同)必須由有權(quán)代表公司的董事共同簽字后才能發(fā)生效力。筆者認(rèn)為,無論對目前的國有股份公司還是對將來日益增加的民辦股份公司(即真正的大眾化公司)而言,強(qiáng)化大型公司的民主決策管理都是十分必要的。
    也許有人會擔(dān)心,公司的過分分權(quán)反而會影響公司的運(yùn)作效率,導(dǎo)致公司管理混亂甚至癱瘓。這樣的擔(dān)心當(dāng)然有一定的道理。但是,強(qiáng)化公司的民主決策管理已經(jīng)成為世界潮流。美國的公司治理運(yùn)動與獨(dú)立董事的實(shí)踐表明,強(qiáng)化公司的民主管理不但沒有出現(xiàn)公司管理混亂的局面,而且有利于防止公司滋生腐敗,吸取集體智慧。這是因?yàn)樗械亩露急仨殞Ρ竟颈M忠實(shí)義務(wù),實(shí)行集體表決制度可以防止公司出現(xiàn)重大的決策失誤。何況公司的重大決策必須由股東大會表決,這本身就體現(xiàn)了公司民主之精神。所以擔(dān)心削弱董事長的職權(quán)將弱化公司管理的想法是沒有經(jīng)過充分論證的。反之,如果將公司的命運(yùn)集中在一個人身上,使得公司的績效過分依賴某一個人的魅力與權(quán)威,那么一旦該董事長突然離開公司,對公司的打擊將是十分沉重的。這樣的例子在我國極為常見。這從反面論證了實(shí)行董事集體代表制度的合理性。
    本來,支持公司集權(quán)管理的最有力的依據(jù)就是集權(quán)管理的靈活性及權(quán)威性,這就使得某些德國的學(xué)者以及董事們夢想美國的公司制度,然而隨著近來美國公司的財務(wù)丑聞以及大公司破產(chǎn)數(shù)量的增加,現(xiàn)在多數(shù)德國學(xué)者則認(rèn)為,德國股份公司的董事集體代表制度其實(shí)有著自身的優(yōu)勢。這對我國將來重新設(shè)計股份公司的組織制度無疑具有一定的借鑒意義。本文認(rèn)為,最近幾年來,國有企業(yè)老總職務(wù)犯罪越來越現(xiàn)象突出,這雖然與公司領(lǐng)導(dǎo)層的自身素質(zhì)有很大關(guān)系,但是與目前公司法中的過分集權(quán)的“法定代表人”制度同樣存在一定的聯(lián)系。

    3、股份公司之人事連鎖制度

    與基本上屬于集權(quán)性質(zhì)的股份公司法定代表人制度相應(yīng),我國公司法允許股份公司的董事兼任總經(jīng)理,即承認(rèn)人事連鎖制度。在實(shí)踐中,董事長兼任總經(jīng)理幾乎成了不成文的規(guī)矩。這種過分集中的公司管理制度造成的弊端就是公司的命運(yùn)被進(jìn)一步掌握在一人手中,董事長既可以影響董事的組成從而影響董事會的決策,同時又作為總經(jīng)理控制者公司的日常管理,因此無法真正發(fā)揮集體管理的優(yōu)勢,不符合公司民主管理的潮流。一旦出現(xiàn)法定代表人變動,公司的管理就有陷入癱瘓的危險。此外,它也是滋生公司權(quán)力腐敗的重要原因之一。因此,如何從公司法角度約束人事連鎖現(xiàn)象已經(jīng)克不容緩。
    如前所述,在實(shí)行二元制的公司當(dāng)中,公司的董事會本身就行使著管理公司的職能,即我國公司法中的經(jīng)理職能,因此在二元制的公司中,已經(jīng)沒有必要由法律規(guī)定公司必須設(shè)立總經(jīng)理以及部門經(jīng)理。即使在實(shí)行一元制公司結(jié)構(gòu)的美國,通常也沒有總經(jīng)理一說。我們通常所說的總經(jīng)理,其實(shí)有點(diǎn)類似于美國的首席執(zhí)行官或者大陸法系與英美法系都存在的執(zhí)行董事[73]。其中,首席執(zhí)行官(或者中國時下流行語“執(zhí)行總裁”)主要見于大型公司。而業(yè)務(wù)執(zhí)行人或者執(zhí)行董事在小型公司中比較常見。
    筆者認(rèn)為,我國在將來修改公司法時 ,應(yīng)當(dāng)不再要求股份公司都設(shè)立總經(jīng)理一職,而應(yīng)當(dāng)交由公司章程約定,這是因?yàn)檎嬲饬x上的董事會本身就應(yīng)當(dāng)行使管理公司的職能,監(jiān)事會則行使監(jiān)督董事會的職能,如果在董事會之下在設(shè)立總經(jīng)理以及經(jīng)理層,反而會使得董事會與經(jīng)理們的職權(quán)出現(xiàn)沖突。換句話說,各種經(jīng)理只不過應(yīng)當(dāng)是董事會之下的、受董事會委托行使公司的局部管理職能的內(nèi)部機(jī)構(gòu),例如財務(wù)經(jīng)理、人事經(jīng)理等,這些經(jīng)理原則上應(yīng)當(dāng)不能對外單獨(dú)代表公司進(jìn)行活動(例如代表公司與第三人簽定合同),除非得到董事會的明確授權(quán)。至于實(shí)踐中流行的總經(jīng)理職位,也仍然是董事會下屬的內(nèi)部職位,原則總經(jīng)理也不能代表公司,因?yàn)閷Υ砉镜闹荒苁嵌聲蛘摺岸麻L”。鑒于此,將來公司法不必對公司內(nèi)部的經(jīng)理人員的設(shè)置作出硬性規(guī)定,而目前的規(guī)定主要是照顧到國有公司的特殊情況,這是因?yàn)槟壳暗墓局贫热匀皇艿搅诵姓w制的影響,也就是說,國有公司的管理人員的設(shè)置仍然仿效了行政制度的級別制度,即董事長、總經(jīng)理、部門經(jīng)理三個不同的等級。在實(shí)踐當(dāng)中,國有企業(yè)的管理人員自動地套用行政級別的現(xiàn)象還很普遍,例如某某董事長相當(dāng)于“正處級”,某某經(jīng)理相當(dāng)于“副處級”,并且赫然印在名片上。因此,目前的公司機(jī)構(gòu)設(shè)置也有“消腫”的必要,防止人浮于事,而要真正解決問題,則必須靠完善公司立法。

    四、公司民主與監(jiān)事會改革

    對大型的公司而言,公司民主管理是一個新興的課題。一方面,大型公司雇傭著成千上萬的員工,因此任何大型公司在任何國家都已經(jīng)不可能完全按照股東的最大利益來管理,而必須在股東利益與員工利益之間尋求適度的平衡,這是因?yàn)楣蓶|利益、員工利益都是與公司的利益緊密聯(lián)系的。這就要求公司管理與決策必須在一定程度上照顧到員工的利益。另一方面,強(qiáng)化公司的民主管理也有利于調(diào)動員工的積極性。
    按照德國有關(guān)企業(yè)職工參與企業(yè)管理的法律[74]規(guī)定,凡是雇傭員工超過5人的企業(yè),可以由職工選舉產(chǎn)生職工委員會,委員會有權(quán)參與企業(yè)的經(jīng)營決策,尤其是在招收與解雇員工方面,必須職工委員會進(jìn)行協(xié)商。此外,雇傭員工超過2000人的企業(yè),監(jiān)事會中必須有三分之一的員工代表。監(jiān)事會在任命董事會成員時,應(yīng)當(dāng)有董事代表員工利益,即所謂“勞方董事”。德國法律的這些規(guī)定不但從制度上確保了監(jiān)事會對董事會的有效監(jiān)督,而且在一定程度上保障了員工對公司的民主管理權(quán),從而能夠保障員工的利益。有很多的國家雖然在公司管理結(jié)構(gòu)上沒有采納德國等國家的二元制模式,即分別設(shè)立監(jiān)事會與董事會,但是由于不少國家的勞動法同樣規(guī)定了職工參與企業(yè)管理的內(nèi)容,因此即使在實(shí)行公司單一管理結(jié)構(gòu)的國家,仍然在一定程度上體現(xiàn)了公司的民主管理原則[75]。
    雖然我國的公司法與企業(yè)法同樣體現(xiàn)了職工民主管理的精神,但是在具體規(guī)定上卻不能充分保障企業(yè)職工的決策參與權(quán),個中的原因首先在于我國的公司法沒有對監(jiān)事會成員中的股東代表與職工代表成員的比例作出具體規(guī)定。其次是如前所述,按照我國公司法,監(jiān)事會雖然名義上有權(quán)監(jiān)督董事會,但是由于董事會成員并非由監(jiān)事會任命,而是直接由股東大會選舉產(chǎn)生,因此我國公司的董事會在法律上只能服從股東大會的決議,即只能服從股東利益。這樣的規(guī)定不僅導(dǎo)致監(jiān)事會在實(shí)踐中無法充分發(fā)揮對董事會的監(jiān)督智能,而且導(dǎo)致公司的管理決策與職工的民主管理在一定程度脫節(jié)。
    筆者認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)結(jié)合我國的國情,完善公司法中對企業(yè)職工民主管理的有關(guān)規(guī)定。具體做法是規(guī)定凡是雇傭員工達(dá)到一定規(guī)模的股份公司,例如雇傭員工達(dá)500人以上的公司,其監(jiān)事會中必須有一定比例的員工代表(例如三分之一)。此外,還應(yīng)當(dāng)規(guī)定公司在作出有關(guān)直接涉及到員工利益(例如工資與獎金的增減、招收與解雇員工)時,應(yīng)當(dāng)事先與監(jiān)事會中的員工代表進(jìn)行協(xié)商。至于是否采納德國模式,賦予監(jiān)事會直接任命董事會成員的權(quán)力,還是不采納德國模式,開辟另外的渠道強(qiáng)化監(jiān)事會對董事會的監(jiān)督,并沒有一個絕對的對與錯的標(biāo)準(zhǔn),而只是一個權(quán)衡輕重的問題。筆者認(rèn)為,既然我國公司法已經(jīng)確定了公司的二元管理體制,就應(yīng)當(dāng)賦予監(jiān)事會直接任命董事會成員的權(quán)力。否則,我國公司法強(qiáng)調(diào)職工民主管理思想就落不到實(shí)處,我國公司的執(zhí)行職能與監(jiān)督職能分開的二元制構(gòu)想也將繼續(xù)流于形式。

    五、對關(guān)聯(lián)公司約束的不足及克服

    我國現(xiàn)有的公司法是以公司之間相互獨(dú)立、互不參股為原型而設(shè)計的,因此現(xiàn)有公司法的規(guī)范對關(guān)聯(lián)公司幾乎沒有涉及。而我國公司法又規(guī)定公司可以對其他公司投資,公司甚至可以設(shè)立子公司,這就為形成關(guān)聯(lián)公司奠定了法律基礎(chǔ)。其次,我國證券法專章規(guī)定上市公司收購,公司之間相互持有股份已經(jīng)變成現(xiàn)實(shí)。第三,外資收購內(nèi)資,公司間協(xié)議轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)也已經(jīng)從理論變成了現(xiàn)實(shí)。關(guān)聯(lián)公司之間的不正常義務(wù)往來,虛構(gòu)年度利潤以及虛增資產(chǎn),尤其是關(guān)聯(lián)公司之間的相互擔(dān)保幾乎形成公害。而關(guān)聯(lián)公司之間的人事連鎖現(xiàn)象則加劇了關(guān)聯(lián)公司之間的暗箱操作現(xiàn)象。這一切不僅不利于公司控制權(quán)的正常轉(zhuǎn)移,而且打擊了投資者的信心,損害了債權(quán)人的利益,F(xiàn)有公司法顯然不能應(yīng)付公司關(guān)聯(lián)化帶來的挑戰(zhàn)。
    在對關(guān)聯(lián)公司的法律調(diào)整上,各國法律采取了不同的立法模式。一種是分散調(diào)整模式。在這種模式下,公司法仍然以單個公司的人格獨(dú)立為原則,對關(guān)聯(lián)公司與公司集團(tuán)(企業(yè)集團(tuán))則不作專門性的規(guī)定。有的國家的公司法則對母子公司間的法律關(guān)系作了規(guī)定。對關(guān)聯(lián)公司之間的信息披露規(guī)定,則主要體現(xiàn)在各國的證券法中。對關(guān)聯(lián)公司之間的民事責(zé)任承擔(dān)問題上,基本上也是按照傳統(tǒng)的揭開公司面紗理論、公司人格否認(rèn)理論或者直索責(zé)任理論來解決。
    另一種模式則是集中調(diào)整模式,其中以德國為典型代表。德國股份公司法在第15到22條中不僅對關(guān)聯(lián)公司作出了定義,而且關(guān)聯(lián)公司之間的信息披露義務(wù),這就形成了對關(guān)聯(lián)公司的一般調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,德國股份公司法對公司集團(tuán)(康采恩)以及公司歸附制度作了專門規(guī)定。按照德國法,凡是在成員之間簽定了支配合同(或者說集團(tuán)管理合同)或者通過了所謂“公司歸附程序”的公司集團(tuán),集團(tuán)的核心企業(yè)就有權(quán)對整個集團(tuán)行使統(tǒng)一管理權(quán),成員公司的董事會原則上必須服從核心公司發(fā)出的指令,即使這種指令不利于本成員公司而只利于整個公司集團(tuán)的利益。與此同時,德國股份公司法也強(qiáng)化了對從屬公司的債權(quán)人與少數(shù)股東的保護(hù)。從這個意義上說,德國的上述規(guī)定具有“公司集團(tuán)組織法”的特征。除此之外,葡萄牙、巴西、斯羅文尼亞、中國臺灣地區(qū)、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的有關(guān)規(guī)定等也全部或者部分地借鑒了德國股份公司法的對公司集團(tuán)或者關(guān)聯(lián)公司的集中調(diào)整模式。
    筆者認(rèn)為,隨著公司之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)展,各國公司立法對關(guān)聯(lián)公司作出回應(yīng)是必然的趨勢。在調(diào)整的方式上,也沒有絕對“正確”或者“錯誤”的標(biāo)準(zhǔn)。但是,無論如何應(yīng)當(dāng)對關(guān)聯(lián)公司作出最低層次的調(diào)整,即從法律上界定關(guān)聯(lián)公司,規(guī)定關(guān)聯(lián)公司之間的信息披露義務(wù)以及規(guī)范關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的正常業(yè)務(wù)往來。這一部分規(guī)定,就構(gòu)成了一般意義上的關(guān)聯(lián)公司法。至于是否應(yīng)當(dāng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步對公司集團(tuán)作出規(guī)定,即是否承認(rèn)公司集團(tuán)的核心企業(yè)對成員公司的統(tǒng)一管理權(quán),則應(yīng)當(dāng)依據(jù)各國的國情以及是否有相關(guān)的法律規(guī)定而定。
    從我國的實(shí)際情況來看,我國企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展有一定的特殊性,即企業(yè)集團(tuán)多數(shù)是由國有企業(yè)在政府措施的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,而不是靠公司之間的持股產(chǎn)生的。如何從法律上進(jìn)一步規(guī)范這些企業(yè)集團(tuán),除一些行政性措施之外,并無真正意義上的法律規(guī)定。其次,在市場的惡性競爭中,濫用企業(yè)集團(tuán)名義的現(xiàn)象在我國又非常普遍,這是因?yàn)楣炯瘓F(tuán)本身在一定程度上意味著公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。鑒于這兩個原因,筆者認(rèn)為,在將來修訂公司法時,應(yīng)當(dāng)設(shè)立專章規(guī)定關(guān)聯(lián)公司與公司集團(tuán)。即首先借鑒德國股份公司法第15到22條的規(guī)定對關(guān)聯(lián)公司作出一般的調(diào)整,此外還要規(guī)定關(guān)聯(lián)公司的正常業(yè)務(wù)往來原則。其次則可以借鑒德國股份公司法關(guān)于“支配合同”(在中國采用“集團(tuán)管理合同”這一提法更恰當(dāng))以及公司歸附的規(guī)定,對公司集團(tuán)成員間的內(nèi)部關(guān)系、債權(quán)人以及少數(shù)股東的保護(hù)作出規(guī)定。此外,還可以利用采用法律推定,即凡是以集團(tuán)名義從事民事經(jīng)濟(jì)活動的企業(yè),推定這些企業(yè)之間存在集團(tuán)管理合同,以有效地防止規(guī)避法律的現(xiàn)象。
    此外,我國的稅法還應(yīng)當(dāng)作出相應(yīng)的規(guī)定,即經(jīng)過登記的公司集團(tuán)有義務(wù)制作合并會計報表并享受統(tǒng)一交納所得稅的政策。


    六、大眾化公司的獨(dú)立董事與公司治理制度

    上述法人代表制度、人事連鎖制度以及公司關(guān)聯(lián)現(xiàn)象的蔓延集中地體現(xiàn)在大眾化公司,尤其是上市公司當(dāng)中。為了維持公正的證券市場秩序,保護(hù)中小投資者以及公司債權(quán)人的利益,中國證監(jiān)會按照國際慣例不僅建立了關(guān)聯(lián)報告制度,而且還建立了獨(dú)立董事[76]制度以及公司治理制度。應(yīng)當(dāng)說,建立上述制度的出發(fā)點(diǎn)無疑是好的,但是筆者認(rèn)為,在公司法自身的缺陷沒有得到克服之前,這些制度的作用將是十分有限的,原因之一在于這些制度原則上只適用于上市公司,而且即使這些制度也無法有效地防止上市公司中的權(quán)力腐敗、虛構(gòu)業(yè)績以及不正當(dāng)?shù)年P(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)現(xiàn)象。
    其次,公司治理運(yùn)動的發(fā)源地在美國,而美國的“公司治理”有著特殊的背景。與德國為典型代表的大陸法系公司法不同,美國聯(lián)邦議會的公司立法權(quán)極為有限,因公司立法權(quán)限在傳統(tǒng)上屬于州議會。而州議會在地方利益的驅(qū)動下,不可能發(fā)起公司立法的根本變革。何況美國有自己的傳統(tǒng),不會輕易地接受大陸法系的做法。在這樣的背景下,美國的民間機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用也就順理成章。從美國“示范公司法”[77]的誕生可以清楚地知道這一點(diǎn),該法并非由立法機(jī)構(gòu)頒布,而是由民間組織推出的。同樣,“公司治理”制度也是民間機(jī)構(gòu)促成的產(chǎn)物,雖然它從性質(zhì)上看屬于“軟法”,但由美國的傳統(tǒng)決定,“軟法”還是能夠發(fā)揮一定的作用。這同時也提醒我們,在中國引進(jìn)公司治理制度[78]時,要謹(jǐn)慎地研究公司立法與公司治理制度之間的關(guān)系以及立法機(jī)關(guān)的立法職能與民間組織或者行業(yè)管理結(jié)構(gòu)的自律職能的關(guān)系。筆者認(rèn)為,在公司法律制度自身得到完善之前,獨(dú)立董事制度與公司治理制度的作用是非常有限的,這是因?yàn)橹袊壳斑不存在“軟法”有效發(fā)揮作用的前提條件。何況公司治理問題并不只局限于上市公司之中,因此單靠證券法或者中國證督會來倡導(dǎo)與建立公司治理制度是不切實(shí)際的。
    從我國目前的實(shí)際情況來看,雖然一些上市公司聘請了獨(dú)立董事,但是這些獨(dú)立董事多是“兼職董事”,其職權(quán)與工作時間還不能得到真正的保障,因此,獨(dú)立董事在很大程度上成了一頂“空帽子”[79]。這種形式主義的“兼職董事”制度恐怕在美國也是行不通的。此外,如何確保獨(dú)立董事的獨(dú)立性,也是一個值得認(rèn)真研究的法學(xué)問題。
    總之,筆者雖然不反對引進(jìn)“獨(dú)立董事”制度與 “公司治理”制度,但是必須強(qiáng)調(diào),我們呼吁強(qiáng)化董事的獨(dú)立性與強(qiáng)化“公司治理”制度本身就反映出了公司立法的缺陷。因此,倘若認(rèn)為借助于獨(dú)立董事制度與公司治理制度就能克服公司立法的本身缺陷(例如監(jiān)事會的虛擬化),那就等于說只看到了問題的現(xiàn)象而忽視了問題的實(shí)質(zhì)所在。


    七、結(jié)語與立法建議

    在以上論述的基礎(chǔ)上,筆者就完善我國的公司立法作出如下建議:
    在現(xiàn)有公司法的基礎(chǔ)上,對有限責(zé)任公司與股份有限公司分別進(jìn)行立法,從而充分發(fā)揮二者在市場經(jīng)濟(jì)中的不同作用。
    將來的有限責(zé)任公司法設(shè)計應(yīng)當(dāng)以私人性質(zhì)的小型有限責(zé)任公司為原型,即允許設(shè)立一人公司,允許公司按照章程設(shè)立組織機(jī)構(gòu),不硬性要求有限責(zé)任公司都必須設(shè)立董事會以及監(jiān)事會;取消有限責(zé)任公司必須設(shè)置董事長以及總經(jīng)理的規(guī)定,而規(guī)定由公司章程決定是否設(shè)立董事長或者業(yè)務(wù)執(zhí)行董事,從而促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展。與此相應(yīng)地,法律應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)化資本維持原則與執(zhí)行董事對公司的責(zé)任。
    將來的股份公司法則應(yīng)當(dāng)以大型的股份公司為原型進(jìn)行設(shè)計。但是在具體構(gòu)造股份公司的結(jié)構(gòu)時,應(yīng)當(dāng)賦予監(jiān)事會任命董事會成員的職權(quán),從而強(qiáng)化監(jiān)事會對董事會的監(jiān)督職能。同時應(yīng)當(dāng)規(guī)定,雇傭員工達(dá)到一定人數(shù)(例如1000人)的公司的監(jiān)事會中必須有三分之一的監(jiān)事代表職工利益。此外,也應(yīng)當(dāng)相應(yīng)地取消股份公司必須設(shè)立董事長以及總經(jīng)理的硬性規(guī)定,代之以董事會集體代表制度。明確規(guī)定總經(jīng)理、經(jīng)理受董事會的領(lǐng)導(dǎo)并且原則上不能對外代表公司,而只能以明確的授權(quán)為依據(jù),從而賦予公司章程更多的空間。
    鑒于國有公司的獨(dú)特性,筆者建議國有獨(dú)資公司原則上應(yīng)當(dāng)參照股份公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)立機(jī)構(gòu),而不是按照國有獨(dú)資有限公司模式進(jìn)行制度設(shè)計。原因之一在于現(xiàn)在的許多大型國有公司將來大都有上市的要求,因此應(yīng)當(dāng)按照股份公司的要求進(jìn)行改組。其次,即使不上市的國有公司如果進(jìn)行股份化改造之后,仍然可以通過協(xié)議的方式轉(zhuǎn)讓資產(chǎn),從而一方面有利于盤活國有資產(chǎn),另方面有利于監(jiān)事會對董事會的監(jiān)督,再者有利于國有企業(yè)職工參加民主管理。而小型的國有企業(yè)在將來則不是國有企業(yè)的典型形態(tài),因?yàn)榧词乖谖鞣降某墒斓氖袌鼋?jīng)濟(jì)國家,國有企業(yè)仍然局限在少數(shù)關(guān)系國計民生的關(guān)鍵行業(yè),例如鐵路運(yùn)輸,電信等。
    為了調(diào)動職工參與企業(yè)民主管理的積極性,強(qiáng)化對大型企業(yè)的董事會的監(jiān)督,將來的勞動法應(yīng)當(dāng)作出相應(yīng)的調(diào)整,即規(guī)定凡是雇傭職工達(dá)到一定人數(shù)(例如1000人)的股份公司,其監(jiān)事會中必須有一定比例的職工代表。代表職工利益的監(jiān)事會成員由企業(yè)職工大會民主選舉產(chǎn)生。此外,凡是雇傭工人在10人以上的企業(yè),得允許職工選舉職工委員會代表職工利益并有權(quán)與業(yè)主就關(guān)系到職工利益的重大決策進(jìn)行協(xié)商。這部分規(guī)定可以放在勞動法中。
    建議在將來的股份公司法中增加關(guān)聯(lián)公司與公司集團(tuán)的有關(guān)的規(guī)定。為此可以借鑒德國股份公司法有關(guān)關(guān)聯(lián)公司與公司集團(tuán)的有關(guān)法律規(guī)定。其核心內(nèi)容就是一方面強(qiáng)化關(guān)聯(lián)公司之間的報告義務(wù)與正常交易原則,另一方面允許以集團(tuán)管理合同基礎(chǔ)成立公司集團(tuán),明確集團(tuán)內(nèi)部成員之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。同時,會計法與稅法應(yīng)當(dāng)允許經(jīng)過登記的公司集團(tuán)統(tǒng)一制作會計報表并享受合并交納企業(yè)所得稅的待遇。
    筆者認(rèn)為,對上市公司而言,雖然引進(jìn)獨(dú)立董事制度與強(qiáng)化公司治理制度在一定上有助于上市公司帶來的法律問題,但是在現(xiàn)有公司法的缺陷得到克服之前,這些制度不能從根本上解決問題。這充分說明了完善公司立法的迫切性。
    最后尤其要指出的是,任何改革都會觸及到不同層面的利益,正如法國的公司機(jī)構(gòu)改革所表明的那樣。因此可以預(yù)言,我國公司組織結(jié)構(gòu)的改革也必定不會是輕而易舉的事情,尤其是要屏棄國有公司中的行政等級思想以及集權(quán)管理的舊有習(xí)慣還有很長一段路要走。從這個意義上說,公司法改革主要不是一個借鑒國外經(jīng)驗(yàn)與國際法規(guī)定接軌的問題,而是一個現(xiàn)實(shí)的國內(nèi)問題,因此本文介紹的國外經(jīng)驗(yàn)充其量能夠起到一個拋磚引玉的作用。筆者并不希望我國在改革公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方面照搬那一個國家的模式。但是另一方面又不能什么都以“中國國情”為理由拖延改革,反之,我們應(yīng)當(dāng)對中國國情進(jìn)行具體的分析。另一方面,私營企業(yè)的發(fā)展與民營公司的增加客觀上又呼喚更加靈活的公司組織形式,這與促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展又休憩相關(guān)。
    公司乃現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞,改革我國現(xiàn)有的公司組織結(jié)構(gòu)必將有利于整個市場經(jīng)濟(jì)體制的完善、確保公司民主、社會公正與社會穩(wěn)定。我們不能為了局部利益而犧牲全局利益。從這個意義上說,改革我國現(xiàn)有的公司組織制度只是遲早的事情。至于何時能夠?qū)崿F(xiàn),則取決于政府的決心、社會的需求與法學(xué)家們的進(jìn)一步的系統(tǒng)化研究之合力。

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