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    [ 肖佑良 ]——(2015-8-15) / 已閱25087次

    評《刑法的私塾》之缺陷

    提要:書中所謂的實質(zhì)解釋論,應(yīng)用在案例分析中,要么事實不清時陷入想當(dāng)然的主觀主義泥潭,要么隨意擴大刑法條文及其用語的內(nèi)涵與外延,本質(zhì)都是違反罪刑法定原則的。從案件事實中尋找直接行為的直接定性法,直接、簡單、高效、準(zhǔn)確,其結(jié)論具有客觀性、唯一性,具有傳統(tǒng)三段論無法比擬的優(yōu)勢。在刑法學(xué)教育和司法實踐中,存在片面強調(diào)法理論證的錯誤導(dǎo)向,是撿了芝麻丟了西瓜的表現(xiàn),嚴(yán)重制約辦案質(zhì)量和效率的提高。

    網(wǎng)上聊天時,常有人拿刑法學(xué)家講述的案例觀點,佐證自己的意見。這本《刑法的私塾》中的案例被人多次提上來討論,一些奇怪的觀點激起我的好奇心,便從網(wǎng)上購買了這本書。長久以來,我不看刑法學(xué)家出版的理論書籍,主要是此類書籍對實務(wù)辦案參考價值較少。這本《刑法的私塾》應(yīng)該說是我看完的第一本刑法學(xué)理論書。

    書中第一課是講述實質(zhì)解釋論與形式解釋論。刑法條文應(yīng)如何解釋的問題,刑法學(xué)家們分成二派,一派主張形式解釋,一派主張實質(zhì)解釋。一派提出《刑式解釋論的再宣示》,另一派回敬《實質(zhì)解釋論的再提倡》,多少年來都是這樣爭論不休。刑法條文作為原則性的規(guī)定,本身就是從實際案例中歸納出來的。法條一旦被立法者確定下來,肯定是當(dāng)時的法學(xué)專家們,依據(jù)司法實踐中所掌握的案例,集中集體智慧歸納總結(jié)的結(jié)果。必須尊重法條字面含義,相信原則性規(guī)定是不會有錯的。在實務(wù)中,形式解釋是主要的、是主流,實質(zhì)解釋是次要的、是支流。前者應(yīng)對普通情形,就是形式與內(nèi)涵相統(tǒng)一的情形;后者應(yīng)對特殊情形,就是形式與內(nèi)涵不一致的情形。兩者之間是相互依賴、相互補充的對立統(tǒng)一的關(guān)系,不存在誰吃掉誰的問題。一些刑法學(xué)人自詡為堅定的形式解釋論者或者實質(zhì)解釋論者,把兩者對立起來,妄想壓倒對方一統(tǒng)天下,是犯了只見樹木,不見森林的錯誤。

    嚴(yán)格來說,兩種解釋方法都是演繹思維,沒有本質(zhì)上區(qū)別,只是演繹過程中強調(diào)的側(cè)重點不同罷了。形式解釋論更關(guān)心形式,實質(zhì)解釋論則強調(diào)實質(zhì)。筆者認(rèn)為,這種定罪時解釋法條的演繹思維復(fù)雜、容易出錯、效率低,遠不如定罪時不解釋法條的歸納思維簡單、不易出錯、效率高。與演繹思維相對應(yīng)的三段論間接定性模式,在案件事實與法條之間通過法理論證架設(shè)橋梁完成定罪過程;與歸納思維相對應(yīng)的直接定性模式,在案件事實與法條之間直接接軌,無需法理論證。

    所謂直接定性模式,強調(diào)案件事實清楚,能符合常情常理及能夠經(jīng)受相應(yīng)領(lǐng)域常識的檢驗。注意力集中在案件事實和法條上,不要離開半步,從案件事實中尋找直接行為,直接歸納提取犯罪構(gòu)成要件,根據(jù)主客觀一致+全面評價+禁止重復(fù)評價原則確定案件的定性。這種模式完全不需要解釋法條,也沒有法理論證的過程,最強大的優(yōu)勢是結(jié)論本身的客觀性,是無法推翻與抗辯的,不存在公說公有理,婆說婆有理的問題,確保了定性結(jié)論的唯一性、準(zhǔn)確性。該模式要求知識面一定要寬,與案件事實相關(guān)領(lǐng)域的常識都要掌握,這是準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實所必不可少的。法條掌握字面含義或通說就可以了,對刑法學(xué)其他理論的學(xué)習(xí)不作要求,但閱讀大量案例分析必須要做到,至少要閱讀3000至5000個典型案例,準(zhǔn)確把握犯罪構(gòu)成要件的內(nèi)涵與外延,能達到融會貫通的境界。刑法條文來源于案例事實歸納的結(jié)果,本身就是終極的刑法理論。從案例事實中尋找直接行為,直接歸納犯罪構(gòu)成要件,這是案件定性的捷徑。這種定性方法直接,簡單,準(zhǔn)確,高效,而三段論間接定性方法正好相反。

    傳統(tǒng)的定罪思維需要對法條進行解釋以適應(yīng)實際案例,這種演繹思維的重點放在法條的解釋上,輕忽了案件事實本身,很容易犯兩方面想當(dāng)然的錯誤。一方面對法條的解釋容易想當(dāng)然;另一方面對案件事實認(rèn)定也容易想當(dāng)然。這些想當(dāng)然的錯誤,足以使演繹思維偏離正確的軌道,得出錯誤結(jié)論。形式與內(nèi)涵相一致時,是不會有問題的;形式與內(nèi)涵不一致時,形式解釋是不能用的,要實質(zhì)解釋才行,透過現(xiàn)象看清實質(zhì)才能準(zhǔn)確定性。必須要強調(diào)的是,此時盡管形式與內(nèi)涵不一致,但是案件事實仍然是清楚的,沒有缺失或者模糊的地方。

    張教授堅稱自己的實質(zhì)解釋論,是在堅持罪刑法定原則范圍內(nèi)進行的。事實證明,這是教授自己都遠未達到的理想境界。要達到這個境界的前提條件是,具備廣泛的知識面,對不同行業(yè)領(lǐng)域中發(fā)生的案件事實都能準(zhǔn)確理解把握好。唯有事實清楚,了解案件本質(zhì),才能夠應(yīng)用實質(zhì)解釋論解決形式與內(nèi)涵不一致的案件定性問題,F(xiàn)實的情況是,司法人員及刑法學(xué)家的知識面往往不夠,尤其是發(fā)生在特定行業(yè)領(lǐng)域中的案件,涉及相關(guān)的專業(yè)知識不理解不掌握,對案件事實是否清楚容易產(chǎn)生錯覺,把案件事實缺失或者不清的情形,作為形式與內(nèi)涵不一致但案件事實清楚的情形對待了。一旦發(fā)生這種情況,面對不清不楚的案件事實,形式解釋一般無法使用,只能借助實質(zhì)解釋論來解決問題,此時犯想當(dāng)然的主觀主義錯誤幾乎是不可避免的,最終逃脫不了違反罪刑法定原則的命運。張教授所謂的實質(zhì)解釋論,主要就是指這種案件事實不清的情形,形式上是打著實質(zhì)解釋論的旗號,本質(zhì)上是想當(dāng)然的主觀主義,違反罪刑法定原則。例如許霆案,張教授并不了解ATM機的運行機制及故障情形所表現(xiàn)出來的含義,不能真正理解好案件事實,此案與主人忘記鎖門的房間完全沒有可比性,可是張教授虛構(gòu)了涉案ATM機與主人忘記鎖門的房間具有相同的性質(zhì),這種想當(dāng)然的觀點鑄成了大錯。張教授的實質(zhì)解釋論另一種情形,就是隨意擴大刑法條文及其用語的內(nèi)涵與外延,無視通說及司法慣例。實質(zhì)解釋論注定了不會成為主角,只會成為配角,但也決不會消亡。實質(zhì)解釋論成為主角之日,必定早就到了刑法修改之時。張教授對許多案例大量應(yīng)用實質(zhì)解釋論,讓大家及張教授本人產(chǎn)生了一種嚴(yán)重的錯覺,似乎實質(zhì)解釋論可以大行其道、發(fā)揚光大了。其實,這些似是而非的表象背后,幾乎都是違反罪刑法定原則的錯誤在重演,只是張教授要么沒有意識到,要么意識到而故意為之,標(biāo)新立異。張教授書中講解了許多案例,反映了教授個人觀點和主張。筆者從中引用四十多個案例及其觀點,用直接定性法對案件進行演示分析,并對原觀點進行述評。

    案例一、非法侵入他人股票賬戶后對股票實施高買低賣的行為,造成他人巨額經(jīng)濟損失。在公報案例中是作為故意毀壞財物罪定性的。張教授認(rèn)為構(gòu)成故意毀壞財物罪。
    筆者認(rèn)為,本案系無權(quán)代理民事案。這種非法侵入他人股票賬戶高買低賣股票的行為,每一次的報單行為都是以賬戶主人的名義向證券交易所發(fā)出的交易請求,其本質(zhì)是無權(quán)代理的交易行為。法律明確規(guī)定無權(quán)代理人只需要賠償被代理人的經(jīng)濟損失即可,與犯罪無關(guān)。這種低賣高買的行為,并不總是讓賬戶主人受損失,具有讓賬戶主人受益的可能性。例如高價購買股票后,所買的股票有連續(xù)出現(xiàn)漲停的可能;低價賣出股票也一樣,有連續(xù)出現(xiàn)跌停的可能。出現(xiàn)這種情形,不僅賬戶主人沒有經(jīng)濟損失,還會因此受益或者減少損失。此時按照張教授所謂的“毀壞”實質(zhì)解釋,也是不構(gòu)成犯罪的。這種行為類似于未經(jīng)店主的同意,行為人擅自以主人的名義低價處理店內(nèi)的貨物,所獲得的款項歸主人所有,或者用主人的錢款高價購進商品歸店主所有,因而造成經(jīng)濟損失一樣。這種行為雖然主人財物在行為時遭受了損失,但是財物的損失并不是被毀壞了,而是通過交易轉(zhuǎn)移給了購買或者出售商品的人。要是市場發(fā)生了變化,高價購入的商品或者低價出售的商品,還有可能讓被代理人受益。張教授不了解股票買賣相關(guān)程序及其實質(zhì),把握不好背后隱藏的事實,其觀點既不符合客觀實際,也不符合法律規(guī)定。高法類似公報案例的觀點是值得商榷的。

    案例二、砍伐自家責(zé)任山上枯死樹木的情形,實務(wù)中定性為濫伐林木罪。張教授認(rèn)為這個罪的法益是保護林木資源,死掉的松樹顯然已經(jīng)不能成為這個罪的犯罪對象,砍伐死松樹自然是不構(gòu)成濫伐林木罪的。
    筆者認(rèn)為,砍伐自家責(zé)任山上死松樹的行為系濫伐林木案。張教授有所不知,濫伐林木的客體是環(huán)境資源保護,死掉的樹木在生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)中,仍然是不可缺少的重要一環(huán),砍伐死掉的樹木同樣破壞生態(tài)環(huán)境,定濫伐林木罪是符合實際的,并無不當(dāng)。需要補充的是,不少死樹本來就是盜(濫)伐林木的人為局部剝皮后死掉的,要是不能治罪,那么犯罪分子就會先把樹木弄死再砍伐,森林因此受到的破壞恐怕無法想像,后果嚴(yán)重。

    案例三、甲意欲毒死被害人,在被害人吃掉甲下過毒的食物后,行為人醒悟了,就駕車送被害人前往醫(yī)院洗胃,但行為人在趕往醫(yī)院的路上,開車太快而交通肇事,導(dǎo)致被害人當(dāng)場死亡。張教授認(rèn)為甲成立故意殺人犯罪中止及交通肇事罪。本案涉及的是通常有效的中止行為與致人死亡行為的競合,亦即,在本案中,行為人將被害人送往醫(yī)院救治的行為,同時具有雙重性質(zhì),作有利于行為人的事實歸納可能好一點,于是采納了殺人中止的結(jié)論。不過,這里的殺人中止,還是應(yīng)當(dāng)認(rèn)定造成了損害(傷害),只能減輕處罰,然后與交通肇事罪并罰。
    筆者認(rèn)為,本案甲系故意殺人案(犯罪中止)。因被害人死亡是交通肇事直接導(dǎo)致的,從有利于被告人的角度,應(yīng)認(rèn)定甲成立故意殺人犯罪中止。甲故意殺人(犯罪中止)行為過程中,又因車速過快而發(fā)生交通肇事導(dǎo)致被害人死亡。這里是同一個故意殺人(犯罪中止)行為,同時成立故意殺人罪(犯罪中止)和交通肇事罪,成立想象競合犯,按照想象競合犯擇一重罪的處理原則,應(yīng)按故意殺人罪(犯罪中止)定性。由于犯罪中止的行為造成了死亡一人的損害結(jié)果,對于甲只能減輕處罰。這里被害人死亡結(jié)果盡管發(fā)生了,但不是故意殺人行為直接導(dǎo)致的,即使被害人死亡結(jié)果客觀存在,也不能認(rèn)定甲為故意殺人既遂,而應(yīng)認(rèn)定甲故意殺人(犯罪中止)行為所造成的損害結(jié)果。張教授認(rèn)為甲同時構(gòu)成故意殺人(犯罪中止,造成損害(傷害))和交通肇事罪,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰的觀點。一方面這里所謂的造成了損害(傷害)結(jié)果,這個損害(傷害)結(jié)果是無法操作的,除非認(rèn)定死亡結(jié)果為損害(傷害)結(jié)果。另一方面,一旦作出這樣的認(rèn)定,那么一個死亡結(jié)果就作了雙重評價,違反了禁止重復(fù)評價的原則。

    案例四、甲明知自己家中豢養(yǎng)的寵物狗患有狂犬病,便不忍心將狗打死,就將該寵物狗扔到了離自家很遠街區(qū)的垃圾箱中。甲的行為構(gòu)成何罪?張教授認(rèn)為狂犬病病原體是一種危險物質(zhì),這種物質(zhì)就存在于甲扔出去的寵物狗身體里,所以甲的行為構(gòu)成投放危險物質(zhì)罪。
    筆者認(rèn)為,此案甲的行為系無罪案。寵物狗即使患有狂犬病,仍然還是一只動物。動物與刑法意義上的危險物質(zhì),不具有可比性,不是同一層次概念。張教授將患狂犬病的寵物狗視為危險物質(zhì)的觀點,擴大了危險物質(zhì)的內(nèi)涵與外延,不符合法律規(guī)定。

    案例五、甲在某高速公路附近經(jīng)營一家汽車修理店。為了有更多的客戶,甲就在高速公路路面上放置了一塊大石頭,希望來往的車輛撞到石頭上后去他的店面修理。當(dāng)天晚上,乙駕駛一輛重型卡車,在沒有看到甲放置的大石頭的情況下撞得車毀人亡。甲的行為構(gòu)成何罪?張教授認(rèn)為,在判斷行為是否構(gòu)成破壞交通設(shè)施罪時,要結(jié)合行為是否影響了交通設(shè)施的正常使用這一點得出結(jié)論。不能將破壞交通設(shè)施罪中的“破壞”限定為物理性的破壞。例如擅自變更鐵路交通信號燈系統(tǒng)。
    筆者認(rèn)為,本案甲的行為系以危險方法危害公共安全罪。在高速公路上放置一塊大石頭(不可能太大),一般不影響高速公路的正常使用,最多對經(jīng)過此處的車輛通行有少許影響。高速公路路面比較寬,過往車輛只要留意觀察,可以避讓這個障礙物,其影響的程度相當(dāng)有限。例如,失事車輛滯留在高速路上,都有不影響正常使用的情形。破壞交通設(shè)施罪中“破壞”一詞,通常意義應(yīng)當(dāng)理解為物理性的有形破壞。隨著社會的發(fā)展,此罪名中的破壞應(yīng)當(dāng)有所擴展,那就是對于信號燈軟件系統(tǒng)的無形破壞,應(yīng)按實質(zhì)解釋論適用此因罪名。例如擅自變更鐵路交通信號燈系統(tǒng)。除此之外,不宜隨意擴大“破壞”一詞的內(nèi)涵與外延,否則,就會遠遠超出國民能夠預(yù)測的可能性。本案放置大石頭的行為,無論如何都談不上是破壞行為。不過,高速公路上放置大石頭,對于疏于觀察的過往司機而言,無疑是具有高度危險性的行為。因為高速公路上的車輛速度快,一旦沒有及時避讓,很容易造成車毀人亡的結(jié)果。因此,本案甲的行為構(gòu)成以危險方法危害公共安全罪,而不是破壞交通設(shè)施罪。張教授認(rèn)為構(gòu)成破壞交通設(shè)施罪的觀點,不符合客觀實際,問題在于不當(dāng)?shù)財U大了“破壞”一詞適用的范圍。

    案例六、甲乙兩名被告人各自駕駛一輛車,共同過失撞死了被害人。經(jīng)交管部門鑒定,被害人沒有過錯,兩名被告人負(fù)同等責(zé)任。如何認(rèn)定甲乙的行為?張教授認(rèn)為在此案件中,根據(jù)交通法規(guī),甲乙在負(fù)同等責(zé)任的情況下,如何認(rèn)定他們兩人的刑事責(zé)任?換言之,交管部門認(rèn)定的責(zé)任在刑事司法中有何意義?這些案件事實的確不清楚。比如,“共同過失撞死了被害人”究竟是指什么情形?如果從事實歸納的結(jié)論上說,是共同過失致人死亡,那么根據(jù)《刑法》第25條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)分別追究二人的刑事責(zé)任。
    筆者認(rèn)為,本案系共同過失導(dǎo)致的交通肇事案。對于本案這種“被害人沒有過錯,兩名被告人負(fù)同等責(zé)任”表述的情形,理論界似乎對這里的“同等責(zé)任”不理解,以至認(rèn)為案件事實的確不清楚。事實上,兩人以上的共同過失行為,導(dǎo)致第三人死亡的情形現(xiàn)實中時有發(fā)生,尤其是交通運輸領(lǐng)域中。本案“被害人沒有過錯,兩名被告人負(fù)同等責(zé)任”的含義是指兩行為人共同承擔(dān)被害人死亡結(jié)果的全部責(zé)任。本案的同等責(zé)任就是同等全部責(zé)任,是一個不能再細分的有機整體,不能孤立片面地理解為兩被告人各占一半或者50%的責(zé)任。換言之,就是兩被告人對被害人死亡結(jié)果的發(fā)生都要承擔(dān)100%的責(zé)任。類似的說法還有,共同全部責(zé)任,共同主要責(zé)任等等。特別強調(diào)的是,這里的“同等責(zé)任”與交通肇事罪司法解釋中的“同等責(zé)任”是完全不同的,司法解釋中的“同等責(zé)任”是針對肇事者與被害人之間的責(zé)任劃分而言的。因此,本案事實清楚,刑事責(zé)任劃分也沒有障礙,應(yīng)以交通肇事罪追究兩名被告人的刑事責(zé)任。

    案例七、甲每次在家中瀏覽淫穢視頻網(wǎng)站時,都讓自己10歲的女兒一同觀看。甲的行為構(gòu)成犯罪嗎?張教授認(rèn)為兒童要較成年婦女更加脆弱,隨意讓他們觀看淫穢視頻,甲的行為可以評價為猥褻兒童罪。如果甲的妻子發(fā)現(xiàn)甲總是帶著自己的女兒觀看淫穢視頻錄像,從不制止的話。那么這位母親作為監(jiān)護人,有義務(wù)阻止而沒有阻止,也構(gòu)成不作為的猥褻兒童罪。
    筆者認(rèn)為,此案甲的行為不構(gòu)成犯罪。讓兒童一起瀏覽淫穢網(wǎng)站的行為,與猥褻兒童的行為是無法類比的。將游覽淫穢網(wǎng)站的行為實質(zhì)解釋為猥褻兒童的實行行為,進而構(gòu)成猥褻兒童罪。這種觀點讓人無法接受,不符合實際。教授對“猥褻”用語這種所謂的實質(zhì)性解釋,遠遠超出社會公眾的可預(yù)見能力。

    案例八、乙向甲求購一輛摩托車,甲看到路邊正好停放一輛摩托車,就指著這輛摩托車說,“這輛車賣給你了”,乙也知道甲并不是這輛摩托車的車主,就把摩托車騎走了。甲乙兩人的行為構(gòu)成何罪?張教授認(rèn)為甲在將摩托車賣給乙時,甲已經(jīng)轉(zhuǎn)移了物主對摩托車的占有,也就是說,甲的盜竊罪已經(jīng)既遂。這是因為,物主對停放在馬路上的摩托車的占有本身就是比較松馳,當(dāng)甲出現(xiàn)在這輛摩托車旁邊并聲稱將該車賣給乙的時候,他就已經(jīng)現(xiàn)實地支配了這輛摩托車。所以,這個案例中乙成立掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
    筆者認(rèn)為,甲的行為系盜竊案。上述教授的解釋和論證不符合實際,是主觀臆測的產(chǎn)物。本案甲的盜竊行為,是利用乙在不知真相的情形下將摩托車騎走的行為。乙以為是甲所盜的摩托車,收購摩托車后將車騎走。乙的行為主客觀方面成立掩飾、隱瞞犯罪所得罪。甲是把盜竊和銷贓行為合二為一了,利用收購贓物的人不知情而實施了自己的盜竊行為,甲成立間接正犯。

    案例九、在一次宴會上,甲明知同來的乙開車赴宴,仍在延席上不斷勸乙喝酒,散宴之后,甲認(rèn)為到乙已經(jīng)大醉,仍然勸說乙駕車回家。乙在駕車回家過程中,被交警發(fā)現(xiàn)血液中的酒精濃度已經(jīng)達到構(gòu)成危險駕駛罪的標(biāo)準(zhǔn),后乙按危險駕駛罪被定罪處罰。甲的行為構(gòu)成犯罪嗎?張教授認(rèn)為甲明知乙已經(jīng)醉酒,還勸乙駕車。而現(xiàn)在醉酒駕駛的行為在我國可以成立危險駕駛罪,危險駕駛罪又是故意犯罪,在理論上,這與教唆他人犯其他犯罪沒有什么不同。只要勸說他人去危險駕駛,被勸說的人的行為后來也構(gòu)成了危險駕駛罪,勸說他的人就可能成立危險駕駛罪的教唆行為。如果被勸說的人開車回家途中發(fā)生交通事故,構(gòu)成交通肇事罪,被勸說的人構(gòu)成危險駕駛罪的結(jié)果加重犯,甲作為教唆者也要對這個加重結(jié)果負(fù)責(zé)。
    筆者認(rèn)為,該案不構(gòu)成危險駕駛罪。甲沒有犯罪故意,不構(gòu)成教唆犯罪。醉酒駕車的危險性客觀存在,也不能片面夸大。醉酒駕駛出事的概率,遠沒有達到使人“明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果”的程度,甚至還達不到使人“應(yīng)當(dāng)預(yù)見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果”的程度,醉酒駕駛出事的概率客觀上仍然是比較低的小概率事件。將這個現(xiàn)實狀況考慮進去之后,就難以認(rèn)定教唆人具有犯罪的故意了。我國基于保護公共安全的考慮,將醉駕入刑,體現(xiàn)了從嚴(yán)保護路上行人安全及治理道路交通秩序的理念。然而,從總體上看,醉酒駕駛行為的社會危害性終究是相對有限的,定罪入刑既在客觀上拔高了其社會危害性程度,又同時采取了單一拘役法定刑的方式來彌補。因此,醉酒駕駛畢竟個輕罪,立法的時間并不長,公眾認(rèn)識還相對有限。而我國長期以來形成的飲酒文化源遠流長,立法執(zhí)法都要考慮社會實際情況,明知對方醉酒仍然勸對方駕車的人,要么自己也飲酒醉了,要么當(dāng)時客觀條件不得不為之,等等,類似情形認(rèn)定為具有犯罪故意并成立教唆犯罪不合適。若發(fā)生交通肇事加重的結(jié)果,勸說者還要對此加重結(jié)果承擔(dān)刑事責(zé)任的觀點,就更加離譜了。

    案例十、我國邊疆某地區(qū)規(guī)定,邊民在互市貿(mào)易區(qū)可以每人每天免稅進口8000元人民幣的貨物。當(dāng)然這些貨物不限于自用,也可以出售。但這個地區(qū)的邊民并非每人都在從事互市貿(mào)易。該邊區(qū)的某商貿(mào)公司每天會雇傭20位有邊民資格的人,去申報通關(guān)的現(xiàn)場拿貨,該公司事先已經(jīng)將其進口的貨物分成20包,每包價值8000元。如此一來,該公司只要付給這些邊民少量到場費,就可以免稅入關(guān)。該公司常年利用這種方式進口貨物,一年可能會少交上千萬的關(guān)稅。該商貿(mào)公司的行為構(gòu)成走私普通貨物、物品罪嗎?張教授認(rèn)為商貿(mào)公司的行為不構(gòu)成犯罪。如果承認(rèn)邊民有權(quán)利將8000元貨物免稅通關(guān),就必須承認(rèn)商貿(mào)主體利用的是合法進口手段。怎么可能說邊民有權(quán)將該筆貨物免稅通關(guān),商貿(mào)公司組織免稅通關(guān)的行為構(gòu)成了犯罪?
    筆者認(rèn)為,本案系走私普通貨物、物品案。如果邊民是個人獨立的行為,就是符合規(guī)定不構(gòu)成犯罪的。不過,本案有組織地雇用邊民,利用邊民個人邊境貿(mào)易零關(guān)稅的政策,實施化整為零的走私行為,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪。因為本案的邊民是受雇于某商貿(mào)公司的,進貨和銷貨與邊民都沒有直接關(guān)系,都是公司在背后操縱的,應(yīng)是一種單位走私普通貨物、物品的行為。實質(zhì)上相當(dāng)于該公司繞過海關(guān)走私普通貨物、物品一樣。張教授強調(diào)實質(zhì)解釋,當(dāng)本案需要實質(zhì)解釋論的時候,他卻認(rèn)為不構(gòu)成犯罪了,實屬意料之外。

    案例十一、甲將5000元假幣通過ATM機存入自己的賬戶,馬上又換一臺ATM機,從自己的賬戶里支取了5000元。甲的行為構(gòu)成哪些犯罪?張教授認(rèn)為無論盜竊的對象是什么,還是應(yīng)該將盜竊罪的構(gòu)成要件認(rèn)定為以非法占有為目的轉(zhuǎn)移占有的行為。在一個ATM機存假幣,在另一個ATM機取真幣的,即使時間間隔不長、距離不遠,也不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一個行為。很明顯有兩個行為,而且兩個行為侵害的法益不同,所以,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為想象競合犯,并罰更合適一些。
    筆者認(rèn)為,本案系使用假幣案。本案存假幣的行為構(gòu)成使用假幣罪,但是取真幣的行為不構(gòu)成犯罪。因為在ATM機上存款或者取款都是交易行為。張教授不了解這種行為的交易本質(zhì),認(rèn)為取真幣是盜竊行為,不符合實際情況。因為銀行付出真幣是有前提條件的,就是先要相應(yīng)減少行為人銀行卡中的債權(quán)。另外,銀行的賬實是相符的,并沒有任何現(xiàn)金被盜的事實發(fā)生。所以教授盜竊論的觀點沒有任何事實依據(jù),純屬主觀臆測。

    案例十二、甲駕車不慎將一位70歲的老人撞倒,當(dāng)時甲打算將被害人送醫(yī),也有目擊者幫助甲被害人扶上車。甲開車去醫(yī)院的途中,擔(dān)心自己將老人送到醫(yī)院后老人仍會死去,就將老人移置到偏僻的地方。為了防止老人報警或者其他人查出他的身份,甲將老人的手機拿走,然后一直沒有離開現(xiàn)場,而是在遠處觀望,一旦被害人在特定時間內(nèi)還沒有被人救走,他就會駕車送被害人去醫(yī)院。最后被害人被人送去醫(yī)院,但由于沒有聯(lián)系到家人,醫(yī)生沒有及時動手術(shù),導(dǎo)致被害人死亡。張教授認(rèn)為這種情形下,行為人一直沒有離開現(xiàn)場,表明行為人并沒有追求或者放任被害人的死亡。之所以一直守在現(xiàn)場,就是為了確保被害人不會死亡。當(dāng)甲看到被害人已經(jīng)被人送入醫(yī)院,就以為被害人肯定會被救治,所以就離開了。在這種情形下,可以考慮將甲的行為認(rèn)定遺棄罪或者過失致人死亡罪。

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