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  • 刑法第17條第2款之我見

    [ 徐洋 ]——(2003-7-16) / 已閱42821次

    名,即刑法第265條的掄劫罪和刑法第127條第2款的掄劫槍支、彈藥、爆炸物罪。兩罪
    在犯罪構成要件上有較多相似之處,如行為人都是采取暴力、脅迫等方式使受害人不敢反
    抗或不能反抗,即客觀方面一致;行為人的罪過形態(tài)都屬于故意,都具有非法占有的目的,
    即主觀方面一致;兩罪所侵犯的客體都是復雜客體,即客體方面一致。唯一不同的是犯罪
    對象,搶劫罪侵犯的是一般財物,而搶劫槍支、彈藥、爆炸物罪侵犯的特定物品,這也是
    區(qū)分兩罪的關健之所在。那么僅因犯罪對象的不同,兩罪的犯罪主體就存在差異嗎?筆者
    認為,已滿14周歲不滿16周歲的未成年人應對搶劫槍支、彈藥、爆炸物罪承擔刑事責任。
    刑法第263條規(guī)定,犯搶劫罪,處3年以上10年以下有期徒刑,有刑法規(guī)定的八種
    情節(jié)之一的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑和死刑;刑法第217條第2款規(guī)定,犯搶
    劫槍支、彈藥、爆炸物罪的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。從刑法上來看,
    它們的最高刑都是死刑,但前罪的最低刑要比后罪的最低刑低?梢姡瑩尳贅屩、彈藥、
    爆炸物罪要重于搶劫罪。《唐律疏義》中有這么一條原則:“入罪,舉輕以明重!币簿褪
    說,如果行為人所實施的侵害行為,法條上沒有相應的罪名與之對應,若比它情節(jié)輕微的
    侵害行為都規(guī)定為犯罪,那么此行為也一定為犯罪行為。此原則也是理解現(xiàn)行立法原意的
    一個重要原則。有人認為,我國97刑法明確了罪刑法定原則,并廢除了類推制度,因此
    我們在司法操作上就應該嚴守這個規(guī)定。我認為持此種觀點的人犯了教條主義錯誤。首先
    我們要弄清楚我國立法為什么要廢除類推制度。在中國,有許多法官的法律知識水平和自
    身的素質還不是很高,為了防止其隨意地,無節(jié)制地擴大自由裁量權,從而造成裁判不公
    和腐敗的現(xiàn)象發(fā)生,因此刑法廢除了類推,但這決不是絕對的廢除,而是相對的,對一些
    有很強邏輯推理的類推應給予認可。
    刑法對搶劫槍支、彈藥、爆炸物罪的刑罰之所以規(guī)定得較重,是因為此罪會造成犯
    罪的衍生,這與此罪的目的性是相關聯(lián)的,行為人搶劫這些危險物品的目的有兩種可能:
    一種可能是為了留給自己將來實施犯罪所用;不有一種可能是賣給將要實施暴力犯罪的其
    他行為人使用,從而獲得不法收益。這樣一來,必定給社會的安定埋不了一顆定時炸彈。
    因此我覺得搶劫槍支、彈藥、爆炸物罪應和搶劫罪一樣,也應其追究其刑事責任。
    五、結語
    97刑法對已滿14周歲不滿16周歲的未成年人刑事責任范圍的規(guī)定,在刑法上雖只
    有短短的五十四個字論述,但所涉及的范圍是相當寬泛的,需要探討的問題也是相當繁多
    的。因此這就需要我們的立法者用自已犀利的慧眼來認知、預知這個世界。此時,我不由
    想起了屈原的一段名言:“路漫漫其修遠兮,我將上下而求索!



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