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  • 我國刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)亟待改善

    [ 尚立福 ]——(2006-3-20) / 已閱18823次

    我國刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)函待改善

    長春鐵路運(yùn)輸法院  尚立福

    刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)又稱證明要求,證明任務(wù),是指在刑事訴訟中承擔(dān)證明責(zé)任的訴訟主體即控訴人提供證據(jù)對案件事實(shí)加以證明所要達(dá)到法律規(guī)定的程度。當(dāng)控訴方提供的證據(jù)達(dá)到了證明標(biāo)準(zhǔn),就意味著控訴方完成了證明責(zé)任,其指控的事實(shí)也就成立,反之,意味著未完成證明責(zé)任,指控的事實(shí)不能成立。
    一、我國刑事訴訟證明的標(biāo)準(zhǔn)
    我國刑事訴訟法的證明標(biāo)準(zhǔn)是案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分。要求達(dá)到以下要求:1、據(jù)以定罪的證據(jù)均以查證屬實(shí)。2、每個(gè)證據(jù)必須和待查證的犯罪事實(shí)之間存在客觀聯(lián)系,具有證明力。3、屬于犯罪構(gòu)成要件的事實(shí)均有相應(yīng)的證據(jù)加以證明。4、現(xiàn)有證據(jù)總體上已足以對所要證明的犯罪事實(shí)得出確實(shí)無疑的結(jié)論,即排除其他一切可能性而得出的唯一結(jié)論。我國的刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)是客觀真實(shí)論的典型代表,是一種排除蓋然性的絕對確定的客觀標(biāo)準(zhǔn)。我國的證據(jù)法制度以可知論為理論基礎(chǔ),認(rèn)為司法機(jī)關(guān)是完全能夠認(rèn)識案件的事實(shí)真相的,任何案件事實(shí),通過正確地收集、分析證據(jù),是可以查清的。所謂客觀事實(shí),從常識和經(jīng)驗(yàn)得知,案件發(fā)生,客觀上確實(shí)發(fā)生和存在一個(gè)已經(jīng)過去的案件事實(shí),我們將這種實(shí)際發(fā)生的案件事實(shí)稱為客觀事實(shí)。它具有三個(gè)基本特點(diǎn):一是客觀性,它是客觀的而不是以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移、變更的,它是一種實(shí)實(shí)在在發(fā)生的過程或狀態(tài)。二是清逝性,由于時(shí)間的一維性和不可逆轉(zhuǎn)性,它在發(fā)生的同時(shí)就永久性的不可逆轉(zhuǎn)的消逝了,留下來的只是它對于相關(guān)事物的影響,這些影響就是證據(jù)。三是中立性,客觀事實(shí)本身無所謂真或假、肯定或否定,客觀存在本身僅僅是客觀上所發(fā)生或存在的一切。然而刑事訴訟證明的特殊性決定以客觀事實(shí)為標(biāo)準(zhǔn)定罪量刑不免帶有理想主義色彩。
    二、刑事訴訟證明的特殊性
    刑事訴訟證明首先是人們主觀對客觀發(fā)生的社會事件一種認(rèn)識活動(dòng),刑事訴訟證明的特殊性決定,認(rèn)知的結(jié)果只能達(dá)到相對真實(shí),而非客觀真實(shí)。
    (一)證明主體的特殊性,主要表現(xiàn)為以下三個(gè)方面:首先刑事訴訟證明的主體是特定的,由司法機(jī)關(guān)、訴訟當(dāng)事人及其他訴訟參與人構(gòu)成,主體的認(rèn)識能力是有限的,不可能具有無限發(fā)展的認(rèn)識能力,那種認(rèn)為只要司法人員充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,重視調(diào)查研究,收集證據(jù),就完全有可能掌握對查明案情有意義的一切事實(shí)的觀點(diǎn)是不切實(shí)際的。其次,訴訟主體本身主觀能力有局限性,無論是司法人員,還是普遍的訴訟當(dāng)事人,都是基于其對案件事實(shí)的主觀認(rèn)識從事證明活動(dòng),必然受到其感受能力、記憶能力、理解能力、表達(dá)能力等主觀因素的限制。最后,訴訟證明主體受訴訟利益的影響。由于訴訟證明主體特別是訴訟當(dāng)事人與案件處理存在法律上的利害關(guān)系,證明主體在訴訟證明中基于趨利避害的本能,有可能只陳述對自己有利或?qū)Ψ讲焕陌讣聦?shí),公訴人在法庭舉證時(shí)一般只舉被告人在偵查階段的有罪供述,對被告人在偵查階段的無罪辯解經(jīng)常一字不提。這些特殊性會造成訴訟證明的結(jié)論與案件客觀事實(shí)之間的巨大差異。
    (二)刑事訴訟證明時(shí)空和資源的限制性
    訴訟證明受到嚴(yán)格的訴訟地域管轄和法定期限的限制,訴訟證明主體在法律規(guī)定的訴訟期限內(nèi)由于某種原因不能完成證明活動(dòng)或根據(jù)已有的證據(jù)無法得出明確的證明結(jié)果,但案件不能無限制地拖延下去,被告人也不能無限制地處于羈押或被調(diào)查的狀態(tài)。另外司法資源也是有限的,司法機(jī)關(guān)不可能為尋求某一案件的絕對真實(shí)而不惜血本,這就決定了訴訟證明只能達(dá)到一種近似的、相對的真實(shí)。
    (三)刑事訴訟證明客體的特殊性
    刑事訴訟證明的客體是特定主體在過去實(shí)施的某一種犯罪事實(shí),包括主觀要件和客觀要件兩個(gè)方面,對于客觀事實(shí)可以通過證據(jù)加以認(rèn)識,但罪犯的主體意識在其發(fā)展歷程中是轉(zhuǎn)瞬即逝、一去不復(fù)返的,即使是相同的人,也不可能重現(xiàn)其曾有過的主觀意識,訴訟證明必然是相對真實(shí)的。
    (四)刑事訴訟證明方法的特殊性
    刑事訴訟證明是一種回溯的歷史證明,訴訟證明的對象是已經(jīng)發(fā)生過的刑事案件,司法人員只能通過收集、審查、運(yùn)用證據(jù)按照經(jīng)驗(yàn)法則與邏輯法則以推理方式對案件事實(shí)加以再現(xiàn),才能完成訴訟證明,在證明方法上也只能達(dá)到一種接近客觀事實(shí)的相對真實(shí)。
    三、法律事實(shí)及其證明標(biāo)準(zhǔn)
    刑事訴訟證明是一種認(rèn)識活動(dòng),訴訟證明的特殊性決定訴訟證明對案件事實(shí)的認(rèn)識達(dá)不到絕對真實(shí)即客觀事實(shí)的程度,只能達(dá)到一種接近客觀真實(shí)的相對真實(shí),這種相對真實(shí)是建立在現(xiàn)有的證據(jù)事實(shí)基礎(chǔ)之上的,是可能通過證據(jù)事實(shí)推知與獲得最大程度的真實(shí),是一種法律擬制或者推定的事實(shí),也就是法律事實(shí)。法律事實(shí)是指通過審判,各種證據(jù)經(jīng)過法定的舉證、質(zhì)證、交叉詢問及辯論等程序調(diào)查后,裁判者在判決中認(rèn)定的案件事實(shí)。也就是在判決書在證據(jù)基礎(chǔ)上用法律語言重構(gòu)和再現(xiàn)的客觀事實(shí)。它具有以下特點(diǎn):一是全面性,它是裁判者在綜合控辯全部證據(jù)材料的基礎(chǔ)上認(rèn)定的案件客觀事實(shí),是全面而非片面的。二是確定性,它是司法機(jī)關(guān)對案件客觀事實(shí)作出的最終認(rèn)定,具有法律效力,而且通常標(biāo)志著對案件客觀事實(shí)認(rèn)識活動(dòng)的終止,一般情況下不會再次啟動(dòng)訴訟程序去重新認(rèn)識和認(rèn)定案件客觀事實(shí)。三是程序性,它是刑事訴訟中最重要的程序——審判程序的結(jié)果,是與案件客觀事實(shí)認(rèn)定有利害關(guān)系的多方訴訟參與人共同作用的結(jié)果,司法程序的民主性和正當(dāng)性在相當(dāng)程度上影響甚至決定了判決認(rèn)定的法律事實(shí)的合理性。四是權(quán)威性。它是由代表國家司法權(quán)的機(jī)關(guān)——法院作出的權(quán)威性認(rèn)定,訴訟參與人及社會公眾必須接受。
    法律事實(shí)的提出只是更新了我們在刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)上的觀念,需要我們確定新的證明標(biāo)準(zhǔn)。
    西方兩大法系國家的刑事證明標(biāo)準(zhǔn)是其刑事證據(jù)制度的一個(gè)重要組成部分。英美法系國家對刑事訴訟證明標(biāo)準(zhǔn)的表述是“排除合理懷疑”,所謂“排除合理的懷疑”,從字面上講是指檢控方對被告人有罪的證明并不需要達(dá)到排除“一切懷疑”的程序,它所要做的只是排除“合理的懷疑”。盡管英美法系的證明標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)極為重要的概念,但“排除合理懷疑”也是一個(gè)非常難界定的概念,它的確切含義沒有人能夠說清楚,至今幾乎仍無人對其進(jìn)行準(zhǔn)確的定義。英國著名法官丹寧勛爵的界定為“證明標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到妥適的確定。盡管這種標(biāo)準(zhǔn)不必達(dá)到絕對的肯定性,但卻必須具有高度的蓋然性程度!奔幽么舐(lián)邦最高法院所作的經(jīng)典解釋為“顧名思義,一項(xiàng)合理的懷疑準(zhǔn)確地說就是一項(xiàng)建立在理性基礎(chǔ)上的懷疑,亦即建立在邏輯推理過程之上的懷疑。它不是一種想象出來的懷疑,也不是基于同情或者偏見而產(chǎn)生的懷疑。它是這樣一種懷疑,也就是如果你問自己為什么我要懷疑的時(shí)候,你能夠通過回答這一問題,而給出一種邏輯上的理由。這種邏輯上的理由可以是指與證據(jù)有關(guān)聯(lián)的理由,包括你在考慮了全案證據(jù)之后所發(fā)現(xiàn)的矛盾,也可以是指與某一證據(jù)的不存在相關(guān)的理由,而該證據(jù)在這一案件中屬于定罪的前提條件。”可見“排除合理懷疑”不是要求排除一切可能的懷疑(排除一切懷疑是我國的證明標(biāo)準(zhǔn)),而僅要求排除的懷疑必須是理性的,不是虛幻的、想象的懷疑。
    大陸法系國家定罪的證明標(biāo)準(zhǔn)是“內(nèi)心確信”,是指法官在作出被告人有罪的判決時(shí),對待定的事實(shí)必須無疑義地認(rèn)為其為真實(shí)。這種確信必須是理性的、真誠的確信。根據(jù)法國現(xiàn)行刑事訴訟法的規(guī)定“法律并不考慮他們通過何種途徑達(dá)成內(nèi)心確信;法律并不要求他們必須追求充分和足夠的證據(jù);法律只要求他們心平氣和、精神集中,憑自己的誠實(shí)和良心,依靠自己的理智,根據(jù)有罪證據(jù)和辯護(hù)理由,形成印象,做出判斷。法律只向他們提出一個(gè)問題:你是否已形成確信?這是他們的全部職責(zé)所在!薄皟(nèi)心確信”的證明標(biāo)準(zhǔn)雖然在形式上是主觀的,但它的內(nèi)容卻是客觀的,達(dá)到內(nèi)心確信程度的案件事實(shí)不是法官個(gè)人的純粹猜測。當(dāng)證據(jù)無法對指控的事實(shí)加以理性地、明確地證實(shí)時(shí),法官個(gè)人的純粹主觀確信甚至直覺,都不足以成為判決的基礎(chǔ)。如果法官作出錯(cuò)誤的判斷,被告人可以借助法律救濟(jì),由其他法官驗(yàn)證該判決形成過程能否被他們所理解。
    兩大法系國家分別從正反兩面表述證明標(biāo)準(zhǔn),但其內(nèi)容基本一致。具有以下共同特點(diǎn):
    (一),認(rèn)為刑事證明標(biāo)準(zhǔn)是一種高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn),而非絕對的確實(shí)性。兩大法系均認(rèn)為,由于人的證明能力的有限性和訴訟效率的要求,證明達(dá)到絕對的真實(shí)程度是不可能的,也是沒有必要的,因此刑事證明標(biāo)準(zhǔn)只能選擇“高度蓋然性”或“最大程度蓋然性”的標(biāo)準(zhǔn)。
    (二)以嚴(yán)格的自由心證為依據(jù),F(xiàn)代兩大法系國家對證據(jù)的判斷和事實(shí)的認(rèn)定均實(shí)行嚴(yán)格的合理的自由心證主義,徹底拋棄了傳統(tǒng)自由心證的非理性和非民主因素。首先,對證據(jù)的判斷和事實(shí)的認(rèn)定是通過認(rèn)識主體的主觀思維——自由判斷實(shí)現(xiàn)的。因此,“內(nèi)心確信”、“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)具有主觀性,可以說是一種主觀標(biāo)準(zhǔn)。其次,實(shí)行證據(jù)裁判主義,要求對事實(shí)的認(rèn)定必須以法庭審理中經(jīng)過舉證、質(zhì)證的證據(jù)為客觀基礎(chǔ),因此,“內(nèi)心確信”、“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)也具有客觀性,而不是單純的主觀想象。最后“內(nèi)心確信”、“排除合理懷疑”是通過正當(dāng)?shù)姆沙绦颉ǘㄗC據(jù)能力 制度、公開的法庭調(diào)查程序、辯論程序、合議程序、上訴程序、判決理由制度等形成的。這種證明標(biāo)準(zhǔn)又具有法律性。通過這種標(biāo)準(zhǔn)所形成的事實(shí)既非原來發(fā)生的客觀事實(shí),又非單純的主觀產(chǎn)物,而是種法律事實(shí)?梢哉f,現(xiàn)代西方兩大法系國家的“內(nèi)心確信”、“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)是法律真實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的典型體現(xiàn)。
    四、我國刑事訴訟客觀標(biāo)準(zhǔn)的弊端
    我國刑事訴訟證明的標(biāo)準(zhǔn)是客觀事實(shí)論的典型代表,其弊端主要表現(xiàn)在;
    (一)忽視甚至是否認(rèn)證明標(biāo)準(zhǔn)的主觀性。我國的刑事證明標(biāo)準(zhǔn)不是從司法人員的主觀思維狀態(tài)——自由心證的角度提出要求和設(shè)立標(biāo)準(zhǔn),而是強(qiáng)調(diào)證據(jù)的客觀性、強(qiáng)調(diào)案件事實(shí)的客觀方面,從而否認(rèn)司法人員對證據(jù)的判斷和事實(shí)認(rèn)定的自由心證原則。實(shí)際上,司法人員在裁判或處理案件時(shí),必須要對案件事實(shí)和證據(jù)形成一定的主觀判斷。除了在神示證據(jù)制度和法定證據(jù)制度之外,任何一名司法人員在做出有罪認(rèn)定時(shí),實(shí)際上都確信自己的裁判或者認(rèn)定是正確的,即形成內(nèi)心確信,排除合理懷疑。法官在判斷證據(jù)的證明力時(shí)采取自由心證的判斷方式,即使我國訴訟法否定自由心證制度和法官有所謂的“內(nèi)心確信”、“排除合理懷疑”,但司法實(shí)踐中,它們?nèi)匀皇菍?shí)實(shí)在在地存在著。因此,我國刑事證明標(biāo)準(zhǔn)這種注重客觀而忽視主觀態(tài)度,是違反認(rèn)識規(guī)律的。而且,與兩大法系國家相比,我國的法官對證據(jù)的審查判斷受到更少的制約,享有更大的自由裁量權(quán),如證人不出庭作證成為較普遍的現(xiàn)象,法官享有對疑問證據(jù)的庭外調(diào)查權(quán),判決理由的秘密性,證據(jù)規(guī)則缺乏,非法證據(jù)排除規(guī)則不嚴(yán)等,使得我國法官有相當(dāng)大的自由度形成自己的心證?梢哉f,我國法官在實(shí)際司法中所操作的證明標(biāo)準(zhǔn)具有更大的主觀性。
    (二)、缺乏可操作性!笆聦(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn)要求將“客觀事實(shí)”作為衡量裁判者認(rèn)定事實(shí)是否正確的標(biāo)準(zhǔn)或參照物,但客觀事實(shí)是一去不復(fù)返的歷史事件,對這種“客觀事實(shí)”的認(rèn)識不僅要揉合認(rèn)識主體的主觀思維,其本身也正是認(rèn)識主體通過證據(jù)所要竭力查明的,將這種尚待查明和“客觀事實(shí)”又作為認(rèn)定事實(shí)的標(biāo)準(zhǔn),不可能具有操作性的。因此,我國立法所規(guī)定的刑事證明標(biāo)準(zhǔn)由于大而空,即使對其做出一些具體的解釋,但在實(shí)踐中也不可能形成一個(gè)明確和操作性的標(biāo)準(zhǔn),從而導(dǎo)致司法人員在實(shí)際操作中往往憑其法律意識和信念去掌握,以致在認(rèn)定案件事實(shí)時(shí)不易形成共識,影響了辦案的準(zhǔn)確性,降低了訴訟效率。
    (三)放縱犯罪,影響司法形象。隨著新刑法、刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋的頒布施行,我國司法改革的步伐大大加快。改革的目的是追求司法公正?剞q制度的實(shí)行,大大提高了刑事訴訟程序的透明度,然而作為定罪量刑的中心環(huán)節(jié)——刑事訴訟證明的標(biāo)準(zhǔn)卻沒有任何改變,致使控辯制的改革流于形式。更為嚴(yán)重的是,控辯制加大了控辯雙方的證明責(zé)任,訴訟時(shí)限也趨于嚴(yán)格,在較短的時(shí)間內(nèi),控訴機(jī)關(guān)收集的證據(jù)無法達(dá)到事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分的程度,致使審判機(jī)關(guān)依法宣告被告人無罪。這類案件有時(shí)主審法官的內(nèi)心都認(rèn)為被告人已經(jīng)實(shí)施了犯罪,但由于證據(jù)無法達(dá)到證明客觀事實(shí)的程度,只好宣告被告人無罪。依法斷案的結(jié)果,有時(shí)盡然在放縱犯罪。樂的當(dāng)然是被告人,而苦的是司法人員、被害人、人民群眾,損害了法院在人民群眾的形象,何談司法公正?
    五、我國刑事訴訟證明的改善
    刑事訴訟證明應(yīng)當(dāng)建構(gòu)一種能夠兼容主觀因素和客觀因素,均衡實(shí)體真實(shí)和程序正義、效率,既有概括性又有可掌握性和可操作性的證明標(biāo)準(zhǔn)。這種標(biāo)準(zhǔn)很難用幾個(gè)詞語準(zhǔn)確地表述,從當(dāng)今世界各國的證明標(biāo)準(zhǔn)中,我國案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)急待改善。但目前我國并未對法官實(shí)行西方的精英化、職業(yè)化選任和管理,現(xiàn)有法官的整體素質(zhì)明顯偏低,全面實(shí)行自由心證,要求以“內(nèi)心確信”作為刑事訴訟證明的標(biāo)準(zhǔn)未免會產(chǎn)生許多不利的后果。但在條件符合的部分地區(qū)或法院推行以“排除合理懷疑”為刑事證明標(biāo)準(zhǔn),仍然有其重要的意義,也好為我國的司法改革積累經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)造條件。理由如下:
    (一)“排除合理懷疑”證明標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)了主觀與客觀的有機(jī)結(jié)合。排除合理懷疑是指司法人員對被控訴人確信有罪至無合理懷疑的程度,司法人員必須通過其主觀思維過程判斷是否排除了合理的懷疑。因此,從字面上看,排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)似乎是單純的一種主觀標(biāo)準(zhǔn)。但事實(shí)上,它不僅具有主觀性的一面,而且還具有客觀性的一面,因?yàn)樾淌略V訟證明達(dá)到“排除合理懷疑”是以刑事程序中的證據(jù)為客觀基礎(chǔ)的,并且排除合理懷疑本身就要求證明結(jié)論應(yīng)當(dāng)最大程度地接近客觀真實(shí)。
    (二)“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)具有可操作性。合理的懷疑是具體的、是有一定根據(jù)的懷疑或可能性,那種抽象的、純理論上的或缺乏事實(shí)依據(jù)的懷疑或可能性不能稱為合理懷疑。合理懷疑是一種可以說出理由的懷疑,不是無故質(zhì)疑、任意妄想的懷疑、過于敏感的懷疑、僅憑臆測的懷疑、強(qiáng)詞多理的懷疑。人們可以清楚地界定“合理懷疑”與“無故質(zhì)疑”,使其具有現(xiàn)實(shí)性和可操作性。
    (三)“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)可以有利于提高訴訟效率。根據(jù)這種證明標(biāo)準(zhǔn)。司法人員應(yīng)當(dāng)把時(shí)間、財(cái)力和人力集中放在查明、排除案件事實(shí)中存在合理懷疑的部分,而沒有必要對一切懷疑或可能性予以排查到底,從而避免司法機(jī)關(guān)為查清某些不合理的懷疑而投入無限的時(shí)間和資源,既節(jié)約了司法資源,也加快了辦案的速度,提高了審判效率。
    (四)“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)可以從根本上解決我國司法實(shí)踐中疑罪從輕和放縱犯罪問題。以客觀真實(shí)論為理論基礎(chǔ)的“案件事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分”的證明標(biāo)準(zhǔn),往往會導(dǎo)致司法人員對疑罪案件既不敢做出無罪處理結(jié)論,也不取做出有罪的處理結(jié)論,擔(dān)心二種結(jié)論均可能與案件的客觀事實(shí)不符合。在以法律事實(shí)為理論基礎(chǔ)的“排除合理懷疑”證明標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下,當(dāng)司法人員在法定訴訟期限內(nèi)對案件事實(shí)的證明達(dá)不到排除合理懷疑的程度時(shí),就應(yīng)當(dāng)大膽地做出證據(jù)不足的無罪處理結(jié)論;相反,對案件事實(shí)的證明達(dá)到排除合理懷疑的程度時(shí),就應(yīng)當(dāng)做出有罪的處理結(jié)論,而不必?fù)?dān)心其處理結(jié)果與案件的客觀事實(shí)是否相符。因?yàn)楦鶕?jù)“排除合理懷疑”的證明標(biāo)準(zhǔn)所認(rèn)定的案件事實(shí)是一種法律事實(shí),是所有參與訴訟證明活動(dòng)的人共同作用并通過正當(dāng)?shù)姆沙绦蚨纬傻慕Y(jié)果,具有正當(dāng)性、合法性及合理的可接受性。

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