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    [ 周生軍 ]——(2005-7-19) / 已閱15157次

      法的屬性對刑事偵查程序中人權(quán)保障問題的影響

      人們隨著經(jīng)濟地位地不斷提高,人權(quán)保護意識不斷加強,司法實踐中特別是刑事偵查程序中侵犯人權(quán)的事情也越來越受到人們的關(guān)注。借鑒于現(xiàn)代法治原則,法學界從司法結(jié)構(gòu)、刑事程序原論等不同視度這此問題都作了深入的探討。在這里,我旨在通過法的屬性即法的地方性和民俗性出發(fā)揭示偵查權(quán)與人權(quán)的矛盾沖突的根源以及我國立法上亟待解決的問題,反對不加比較分析、脫離中國實際、簡單地移植國外法。認識難免淺顯、粗陋甚至謬誤,還望指正。
      一、在刑事偵查程序中保障人權(quán)的根據(jù)。
      馬克思理論認為:國家,是階級矛盾不可調(diào)和的產(chǎn)物和表現(xiàn)。在階級社會中,統(tǒng)治階級“除了必須以國家的形式組織自己的力量外,他們還必須組織他們自己的力量外,他們還必須給予他們自己的由這些特定關(guān)系所決定的意志以國家意志,即法律的一般表現(xiàn)形式。”中國法律發(fā)展史和刑法發(fā)展史也驗證了這一點。刑法作為一部部門法,其形成自然也不例外!短接[》卷六三八引《文子》:“老子日:法者,非從天生,非從地出,發(fā)于人心,反已自正!彼f的法律通過思維反映現(xiàn)實又回到現(xiàn)實即法律所以產(chǎn)生和存在的根據(jù)或理由,也表明:歷史上第一部刑法,只可能是反映統(tǒng)治者意志的實踐經(jīng)驗總結(jié)的提高。
      我國憲法確定了中華人民共和國“實質(zhì)上即無產(chǎn)階級專政”,“是工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家”,所鎮(zhèn)壓的是敵視和破壞我國社會主義制度的國內(nèi)外的敵對勢力和敵對分子。我國《刑法》第一條規(guī)定:“為了懲罰犯罪,保護人民,根據(jù)憲法,結(jié)合我國同犯罪作斗爭的具體經(jīng)驗及實際情況,制定本法”。我國《刑事訴訟法》第二條規(guī)定:“中華人民共和國刑事訴訟法的任務(wù),是保證準確、及時地查明犯罪事實,正確應(yīng)用法律,懲罰犯罪分子,保障無罪的人不受刑事追究,教育公民自覺遵守法律,積極同犯罪行為作斗爭,以維護社會主義法制,保護公民的人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行!笨梢,我國刑事訴訟法的立法宗旨是為了查明犯罪事實,“為了懲罰犯罪,保護人民”,而不是單純地結(jié)案了事。
      馬克思理論主張要辯證的看待問題,我國法律在一定程度上也采納了當事人主義訴訟制度的一些作法,比如疑罪從無原則。疑罪從無原則也可稱之為無罪推定原則,它的基本含義是指在刑事訴訟中,任何受到刑事追訴的人在未經(jīng)司法程序最終判決為有罪之前,都應(yīng)被推定為無罪之人。我國《刑事訴訟法》第十二條規(guī)定,“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪”,應(yīng)視為對這一原則的適用。法人類學家的著名代表波斯皮士爾在提出法的四種基本屬性時,認為明確區(qū)分法律和政治領(lǐng)域的標準應(yīng)是法的第二屬性即“普遍適用的意圖”。這一屬性要求權(quán)威在作出決定時,打算使該種決定適用于將來所有類似或相同的情況,以其判決具有普遍的適應(yīng)性。既然,“未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪”,那么,從法律的普遍適用性出發(fā),犯罪嫌疑人的合法權(quán)益就應(yīng)得到適當?shù)谋Wo。
      刑事訴訟法自身具有人權(quán)法性質(zhì),聯(lián)合國《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》就適用于偵查階段的條文規(guī)定也闡述了這一觀點。比如第14條規(guī)定的被推定為無罪的權(quán)利、獲知被指控的罪名的權(quán)利、及時受審的權(quán)利、不得被迫自證其罪的權(quán)利等。刑事訴訟法需要特別關(guān)注的是對犯罪嫌疑人、被告人權(quán)利的保護,該法的人權(quán)法性質(zhì)要求司法界在認識領(lǐng)域把握這一點,不應(yīng)為了追求效率而侵犯人權(quán)。
      二、偵查權(quán)擴張與嫌疑人合法權(quán)利沖突的根源
      我國可以行使偵查權(quán)的機關(guān)有公安機關(guān)、人民檢察院、國家安全機關(guān)、軍隊保衛(wèi)部門和監(jiān)獄,其中公安機關(guān)是最主要的偵查機關(guān)。偵查機關(guān)所享有的偵查權(quán),即通過收集確實、充分的證據(jù),盡可能將所有的犯罪分子都交付審判,從而實現(xiàn)憲法和法律維護社會安寧與秩序的職能目標,它的界定多是從其偵查行為的角度出發(fā)的。在偵查過程中,由于證據(jù)尚大量散失在外,偵查機關(guān)為了達到這一目標就必然會采取法律所付予的包括專門調(diào)查工作和有關(guān)的強制性措施的偵查行為權(quán)力,而針對犯罪嫌疑人所實施的強制性措施也就必然會與公民的包括人身權(quán)、隱私權(quán)等在內(nèi)的人權(quán)發(fā)生沖突。我在這里要討論的是偵察權(quán)任意擴張與公民合法權(quán)利的沖突,必要的、合法的沖突不在這個范圍之列。
      法具有地方性或民俗特征的論證有其科學性。我國自解放以來一直在努力創(chuàng)建適合社會主義制度的法律,但是歷史文化的影響總是有的,這里面有好的部分,也有不好的部分。
      縱觀我國法制史,直至清末大量采用移植法設(shè)有專門司法機關(guān)以外,各級地方官史也親掌審判,在不區(qū)分民事訴訟和刑事訴訟的同時,以審訊代替?zhèn)刹,明文允許刑訊。新中國建國后行政直接干涉司法也持續(xù)了很長一段時期。我國法學界、司法界對偵查的權(quán)威界定是指公安司法機關(guān)在辦理刑事案件過程中,依照法律進行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強制性措施,這在現(xiàn)行《刑事訴訟法》第82條也有所體現(xiàn),當屬“性質(zhì)”型。但是,這一界定或多或少地受到了傳統(tǒng)文化的影響,只注重偵查行為的性質(zhì)而忽視了它的功能,這無疑于在基礎(chǔ)上膨脹了偵查機關(guān)的權(quán)力心理,從而更注重偵查權(quán)的“權(quán)”而輕視了偵查程序在功能上保障人權(quán)的作用。我認為“任務(wù)兼性質(zhì)”型的界定方式更為科學嚴密,即“偵查是由特定的司法機關(guān)為收集、查明、證實犯罪和查獲犯罪人而依法采取的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強制性措施!
      而西方國家近代以來,資產(chǎn)階級革命的勝利使自然法則論的天賦人權(quán)說得到普遍承認,自由心證制度得以推廣。同時國家與公民權(quán)利位置也變生了置換,“公民權(quán)利先于國家權(quán)利”的思想使得個人在刑事訴訟中的權(quán)力得到保障。
      我國現(xiàn)行刑事訴訟法的立法的本意,偵查是為了查清罪犯事實,《刑事訴訟法》第八十九條規(guī)定,“公安機關(guān)對已經(jīng)立案的刑事案件,應(yīng)當進行偵查,收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料”。在司法實踐中,由于公安機關(guān)較多地考慮偵查的效率價值,偵查活動的主要目標定位于收集不利于犯罪嫌疑人、證明其有罪、罪重的證據(jù),在合法地限制嫌疑人的權(quán)利的同時,不可避免地會損害到嫌疑人的合法權(quán)益。無論是從立法上還是從司法實踐中,我們都不難看出刑事訴訟史對現(xiàn)行刑事訴訟特別是偵查程序的影響。這也是法所具有的地域性和民俗性的影響。我認為,法的這一屬性應(yīng)是偵查機關(guān)任意擴張偵查權(quán),從而造成與嫌疑人的合法權(quán)利沖突的根源。
      在討論偵查程序?qū)ο右扇说臋?quán)利侵犯時,法學界多數(shù)是借鑒現(xiàn)代法制的一些作法,從司法活動缺乏實質(zhì)上的獨立性以及司法行政化、行政司法化來考慮。持該觀點的學者認為,司法機關(guān)沒有充足的司法資源、人事上受制于權(quán)力和行政機關(guān),破壞了司法機關(guān)的獨立司法性。他們一般將司法機關(guān)限定為法院,認為法院做為現(xiàn)代法律制度的中立機構(gòu),應(yīng)具有獨立和專橫性,在此基礎(chǔ)上形成的法院與被告、控訴人共同構(gòu)成三方構(gòu)建模式,才是合理的。他們強調(diào)“行政是國家利益的代表,司法則是權(quán)利的庇護者”,并由此認定國家賦予了司法機關(guān)太多的社會責任,行政的司法化有擴張之嫌。我認為,這種觀點實際上恰恰忽視了現(xiàn)代法制的核心思想即法的地域性,忽視了國家性質(zhì)在立法和司法實踐中的作用。
      第一,做為司法機關(guān)的法院,在西方國家是保護資產(chǎn)階段的利益,其判決必然為少數(shù)資產(chǎn)階段的所謂“自由人權(quán)”服務(wù),而我們國家實行的是社會主義制度,保護的是絕大多數(shù)人民的利益,司法機關(guān)也必然與行政機關(guān)一樣為這一宗旨服務(wù),受代表全國人民利益的權(quán)力機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)。我國憲法明確規(guī)定,“人民法院依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán),不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉!彼痉ㄙY源的配置上的矛盾可以通過國家財政計劃化解,不能成為司法人員不依照法律判斷的借口,行政機關(guān)也應(yīng)該嚴格依法開展工作,但是這都不能說明我國的司法機關(guān)沒有獨立審判權(quán)。
      第二,從體制的角度來看,賦予某一機構(gòu)新的權(quán)力也必然造成新的不平衡,甚至會使其權(quán)力膨脹、擴張,形成特權(quán)階層,不宜監(jiān)控,這與我國的國家性質(zhì)是不配備的,對營造穩(wěn)定的社會環(huán)境,全面發(fā)展經(jīng)濟也是不利的。行政機關(guān)對審判的濫加干涉,偵查機關(guān)對犯罪嫌疑人的刑訊逼供、逾期羈押等,以及法官任意實行自由裁量權(quán),都與其實施權(quán)利時缺乏實質(zhì)性的監(jiān)督不無關(guān)系。從這一點出發(fā),西方國家廣泛實行的律師監(jiān)督及媒介監(jiān)督有可借鑒之處。其次,司法機關(guān)負有“保證刑法的正確實施,懲罰犯罪,保護人民,保障國家安全和社會公共安全,維護社會主義社會秩序”,并不代表其司法行政化,因為從心理過程來看,人們總是先產(chǎn)生一定的目的,然后在此基礎(chǔ)上尋求實現(xiàn)目的的手段和方法。社會主義制度下的法律的實質(zhì)是要保障絕大從數(shù)人的利益,只有從這一點出發(fā)才能客觀公正地看待問題,辯析事情,從根本上保護每一位公民的合法權(quán)利,其所擔負的任務(wù)與其中立的地位并不矛盾。
      第三,行政司法化不是中國特有的,美國的一位警察局局長就曾驕傲地說:他們是一些“萬事通”,不能僅僅因為它違反了所謂的現(xiàn)代法治原則就徹底地否定它存在的價值。如果沒有存在的必要,它也不會延續(xù)這許多年了。變革的結(jié)果是不如以前,堅決不能變;如果變革的結(jié)果是沒有大多進步不如不變。假如真如他們所說,法院只是機械地依照刑事訴訟程序?qū)彶,偵查機關(guān)也只是機械地執(zhí)行法院的判決,法律的實體的價值將不能限好地實現(xiàn)。必竟程序法的目的是更好地實現(xiàn)實體法的法律價值,所以我們需要地是加以必要的限制而并非要顛倒主次、非本未倒置。
      我們在解決這一矛盾時不應(yīng)生搬硬套西方的現(xiàn)代法治原則。所謂現(xiàn)代法治原則歸根到底是以西方國家為主加以規(guī)范的,只有在認真比較中西的異同,特別是實質(zhì)性的區(qū)別以后有甄選的借鑒之,才能夠真正找到解決矛盾的途徑。
      三、限制偵查權(quán)擴張、保護嫌疑人合法權(quán)利亟待解決的幾個問題。
      根據(jù)以上對偵查權(quán)的擴張與嫌疑人的合法權(quán)利的根源的分析,我認為限制偵查權(quán)擴張、保護嫌疑人合法權(quán)利宜從完善現(xiàn)有法律、填補法律空白、使法律基本原則得以落實出發(fā),而不宜急功近利、不切實際地照搬西方的作法。
      偵查程序的基本原則是貫穿全部偵查程序,體現(xiàn)偵查程序的本質(zhì)和基本規(guī)律,決定偵查程序的構(gòu)造和基本特征,對偵查程序的立法和司法實踐均具有普遍約束力的基本行為準則。它在偵查程序中保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)利所起的作用是顯而易見的,但是法學界因為偵查程序是審判的準備程序而一直未給予應(yīng)有的重視,我國《刑事訴訟法》明確規(guī)定的十七項原則中則幾乎沒有屬于偵查程序特有的原則,適用于偵查階段的也僅有六項。這六項原則是:法律監(jiān)督的原則;未經(jīng)法院判決不得確定任何人有罪的原則;有權(quán)獲取辯護的原則;保障訴訟參與人訴訟權(quán)利的原則;嚴格遵守法定程序的原則;密切聯(lián)系群眾的原則。這六項原則是否真正發(fā)揮了作用尚值得商榷。
      第一,法律監(jiān)督原則在立法上存在“真空”。
      首先,檢察機關(guān)在我國雖然被定位為法律監(jiān)督機關(guān),對對偵查機關(guān)和偵查人員的訴訟活動進行法律監(jiān)督,但這種監(jiān)督是不徹底的。按照我國現(xiàn)行刑事訴訟法的規(guī)定,檢察機關(guān)對偵查機關(guān)和偵查人員的監(jiān)督只有審查批捕和審查起訴兩種方式,對于偵查程序中的許多違法行為,檢察機關(guān)都缺乏有效的知悉途徑。從司法實踐來看,犯罪嫌疑人的合法權(quán)益保護的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于偵查的初期的實行強制措施以后一段時期內(nèi),這一階段的法律監(jiān)督空白無疑于縱容了偵查人員的急功近利心理?紤]社會資源的合理配置,檢察機關(guān)不可能對偵查程序進行全過程親歷監(jiān)督,但是在做筆錄的同時進行錄音,有條件的地區(qū)進行全程錄像,檢察機關(guān)在審查批捕和審查起訴的時候,通過這些資料以及通過加強社會監(jiān)督獲取其它資料審查偵查人員的偵查行為的合法性還是可行的。
      其次,人民檢察院糾正偵查活動的違法行為的方法主要是口頭提出糾正違法意見的發(fā)出書面《糾正違法通知書》,但是由于立法上的缺陷,無論是口頭還是書面意見,都沒有法定的效力,接受與否,全憑被監(jiān)督方的自我約束,而法律卻是無能為力的。針對無論何種監(jiān)督,在監(jiān)督的內(nèi)容、手段、程序等等方面,都應(yīng)通過立法方式予以完善。要有具體的操作程序和監(jiān)督的法律效力,以及不接受監(jiān)督的法律后果。這樣監(jiān)督權(quán)才會名符其實。
      另外,我國憲法給全國人民代表大會及其常務(wù)委員會賦予了法律監(jiān)督權(quán)。但是,因其性質(zhì)所限,其具體實施法律監(jiān)督的行為有很大的局限性。并且,其法律監(jiān)督的落實在法律上也沒有得到體現(xiàn),即缺乏一定的國家強制力。
      第二,相關(guān)法律或法律條文與未經(jīng)法院判決不得確定任何人有罪的原則有抵觸部分。這也是司法界批評行政司法化的一個主要原因,我認為實有糾正的必要。比如我國警察法第十八條規(guī)定,“國家安全機關(guān)、監(jiān)獄、勞動教養(yǎng)管理機關(guān)的人民警察和人民法院、人民檢察院的司法警察,分別依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行職權(quán)。”實質(zhì)上是把司法權(quán)賦予了做為行政機關(guān)的公安機關(guān)及其工作人員。勞動教養(yǎng)制度可說是我國的一個創(chuàng)新,但也存在著不可取之處。比如公安機關(guān)有權(quán)對那些有輕微違法行為者進行勞動教養(yǎng),期限為1至3年,必要時還可延長1年等措施的嚴厲程序在期限上比所有附加刑和部分剝奪自由刑還長,既然“罪刑法定”,作為上位階的刑法確立了原則,下位法相抵觸的部分就應(yīng)該加以糾正。
      第三,偵查機關(guān)和嫌疑人的武裝不平衡致使有權(quán)獲取辯護的原則、保障訴訟參與人訴訟權(quán)利的原則無法實際落實。
      在我國,偵查機關(guān)的偵查行為是依職權(quán)行使的,它具有國家強制力,而嫌疑人是沒有該權(quán)利的,并且一旦被采取強制措施,包括人身自由在內(nèi)的權(quán)利也會受到限制,辯護律師只有經(jīng)人民檢察院或者人民法院許可,并且經(jīng)被害人或者其近親屬、被害人提供的證人同意,才可以向他們收集與本案有關(guān)的材料。也就是說,嫌疑人在偵查程序中處于一種完全被動的地位,這就使得嫌疑人的辯護權(quán)利軟弱無力,偵查機關(guān)偵查取證的公正就顯得尤為重要。為此,我國刑事訴訟法規(guī)定偵查機關(guān)應(yīng)當同時收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料,但是偵查人員出于的職業(yè)本能,多是側(cè)重于收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或罪生的證據(jù)材料,而忽視證明犯罪嫌疑人無罪或罪輕的證據(jù)材料。這樣,本應(yīng)屬于偵查機關(guān)的舉證責任,無疑轉(zhuǎn)移到了毫無偵查能力的嫌疑人身上,為了避免此類事情發(fā)生就需要有一個有力監(jiān)督,第一條所述的法律監(jiān)督是一項,訴訟參與人律師的參與也是一項。
      1996年,我國刑事訴訟法將法律的法律幫助提前到了偵查階段,現(xiàn)行刑事訴訟法第九十六條規(guī)定,“犯罪嫌疑人在被偵查機關(guān)第一次訊問后或者采取強制措施之日起,可以聘請律師為其提供法律咨詢、代理申訴、控告!钡请S后《刑法》第306條也增加了一項專門針對介入刑事訴訟的律師的罪名:辯護人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪。在司法實踐中,許多偵查和起訴機關(guān)都對這一罪名作擴大解釋。只要在律師介入后證人證言的內(nèi)容發(fā)生變化,就追究律師的刑事責任,而不管證人證言是由真變假還是由假變真,也不管證人證言的變化是否因律師威脅、引誘等非法手段所致。為了保障律師在刑事訴訟中特別是在偵查程序中能夠確實履行職責,有必要建立類似于全國人大代表所享有的人身自由的特別保護權(quán)機制,如律師在刑事訴訟案件終結(jié)期間,非經(jīng)法院判決不被逮捕的機制。
      第四,法定程序不夠嚴謹,潰乏監(jiān)督機制,嚴格遵守法定程序的原則無法得以落實。
      正如列寧所說:“一般用什么來保證法律的實行呢?第一,對法律的實行加以監(jiān)督。第二,對不執(zhí)行法律的加以懲辦。”我國現(xiàn)行法律對偵查程序的違法性后果有相應(yīng)的規(guī)定,但考慮方面明顯不足,如對沒有犯罪事實或者沒有事實證明有犯罪重大嫌疑的人嚴重超期羈押,國家賠償法沒有賠償?shù)囊?guī)定,責任追究也僅限于內(nèi)部處理。并且在證據(jù)的采信上也僅僅局限于證據(jù)的真實上而沒有采用排除非法取證原則,試問非法的程序如何能保障證據(jù)的真實性?即使是立法上確立了偵查程序違法應(yīng)當承擔的后果,如果沒有健全的監(jiān)督機制,其違法行為無從揭示,也是起不到良好的作用的,第一條和第三條中所述的法律監(jiān)督機制問題是亟待解決的問題。另外,僅有以上兩項監(jiān)督還是不夠的,要使偵查機關(guān)嚴格執(zhí)行偵查程序,尚需賦予犯罪嫌疑人一定的權(quán)利以企與偵查機關(guān)武裝平等,如《刑事訴訟法》規(guī)定偵查機關(guān)在對犯罪嫌疑人實施強制措施時,“應(yīng)當把拘留的原因和羈押的處所,在二十四小時以內(nèi),通知被拘留人的家屬或者他的所在單位”,“ 公安機關(guān)對于被拘留的人,應(yīng)當在拘留后的二十四小時以內(nèi)進行訊問。在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當拘留的時候,必須立即釋放,發(fā)給釋放證明。對需要逮捕而證據(jù)還不充足的,可以取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住!币驗榉缸锵右扇颂幱谌鮿莸匚唬蓭熢谠撾A段也僅限于“提供法律咨詢、代理申訴、控告”,即使是逮捕時也沒有辯護的權(quán)利,致使訴訟武裝嚴重失衡。在司法實踐中,大量存在犯罪嫌疑人及其家屬不知因何被采取強制措施,不知羈押何處,甚至被嚴重超期羈押也就不足為奇了。《刑事訴訟法》對采取強制措施的犯罪嫌疑人的范圍作了界定,但是其中缺少比例原則精神,致使犯罪嫌疑人所受到的強制措施甚至大于其實際犯罪時應(yīng)受到的處罰。
      第六,缺乏必要的法律條文支持,密切聯(lián)系群眾的原則名存實亡。
      密切聯(lián)系聯(lián)眾是我國執(zhí)政的一項基本原則,有其先進性和必要性。但是,在刑事訴訟法的立法上,該原則過于空洞。既是原則就應(yīng)能落實到具體的條文中,司法機關(guān)執(zhí)行它是其權(quán)利,不執(zhí)行它也承擔一定的后果義務(wù),但是該項原則的權(quán)利義務(wù)方面都無法很好具細化,我國《刑事訴訟法》也僅在強制措施章節(jié)中有所體現(xiàn)。
    作者:周生軍 工作單位:中原油田 E-mail:mfkinfo@163.com


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