明港酉铝信用担保有限公司

  • 法律圖書館

  • 新法規(guī)速遞

  • 刑法解釋與犯罪論體系統(tǒng)一論

    [ 肖佑良 ]——(2017-6-4) / 已閱7455次

    刑法解釋與犯罪論體系統(tǒng)一論
    ——兼評張明楷教授《刑法學(xué)》第五版

    內(nèi)容提要:刑法規(guī)范具有主觀與客觀、事實(shí)與價值、形式與實(shí)質(zhì)、原則與例外、裁判規(guī)范與行為規(guī)范五大有機(jī)統(tǒng)一的屬性。罪刑法定原則既決定了必須堅持形式與實(shí)質(zhì)有機(jī)統(tǒng)一的刑法解釋路徑,也決定了犯罪論體系必須堅持原則與例外有機(jī)統(tǒng)一的邏輯架構(gòu)。罪刑法定原則從根本上排斥刑法解釋學(xué)“百花齊放、百家爭鳴”,所有個性化的努力都是冒犯罪刑法定原則的沖動,統(tǒng)一的刑法解釋學(xué)才是罪刑法定原則的應(yīng)有之義。四要件體系與三階層體系都有不科學(xué)的地方,修改后兩者幾乎一模一樣,并與英美的雙層次體系實(shí)現(xiàn)完美對接,世界三大犯罪論體系大統(tǒng)一是必然結(jié)果。

    關(guān)鍵詞:刑法規(guī)范;五大統(tǒng)一;刑法解釋;犯罪論體系;統(tǒng)一論

    一、刑法解釋統(tǒng)一論

    長期以來,如何解釋刑法的問題,一直是困擾著刑法學(xué)家的懸而未決的大難題。無論是成文法,還是判例法,這個問題都是存在的。
    筆者以成千上萬的普通案例與疑難案例作為研究對象,進(jìn)行分析、比較、權(quán)衡,結(jié)果發(fā)現(xiàn):刑法規(guī)范本身就是一個行為整體,這個行為整體具有主觀與客觀、事實(shí)與價值、形式與實(shí)質(zhì)、原則與例外、裁判規(guī)范與行為規(guī)范五大有機(jī)統(tǒng)一的屬性。所謂有機(jī)統(tǒng)一,也就是同時存在,你中有我,我中有你,相互依存,不可分割。例如主觀與客觀有機(jī)統(tǒng)一,就是主觀見之于客觀,客觀反映主觀。無論是成文法,還是判例法,它們都具有相同的五大統(tǒng)一的屬性。
    刑法分則規(guī)范是不可拆分的行為整體。為了探尋行為整體的本質(zhì)屬性,將刑法分則規(guī)范拆分為違法要素與責(zé)任要素、記述要素與規(guī)范要素、客觀超過要素等等,進(jìn)行精細(xì)化研究,結(jié)果只見樹木,不見森林,收效甚微。就刑法分則規(guī)范而言,每一個構(gòu)成要件,都是體現(xiàn)行為特征的,全部構(gòu)成要件有機(jī)結(jié)合,就是個性化的行為整體,被賦予個別化機(jī)能。刑法分則規(guī)范的行為整體屬性,決定了刑法分則的符合性判斷必定是整體判斷。當(dāng)然,整體判斷并不是籠統(tǒng)判斷,而是考慮了各個行為特征(構(gòu)成要件)之后作出的整體判斷。舉個例子,判斷一個水果是不是蘋果,需要觀察這個水果的形狀,大小,顏色,重量等等特征,與觀念中的蘋果特征一一比較,最終得出這個水果是不是蘋果的整體判斷結(jié)論。
    刑法規(guī)范具有事實(shí)與價值有機(jī)統(tǒng)一的屬性。無論是成文法,還是判例法,都是既具有事實(shí)屬性,又具有價值屬性,成文法突出其價值屬性,判例法突出其事實(shí)屬性,差別僅在于側(cè)重點(diǎn)不同而己。所謂的事實(shí)屬性,是刑法規(guī)范的核心(字面)含義所表達(dá)的事實(shí),是不需要解釋的情形。例如罪狀“故意殺人”,若行為人用刀把人殺死,事實(shí)本身就是用刀殺人,將其認(rèn)定為“故意殺人”罪狀所描述的事實(shí),不需要任何解釋,可以直接適用刑法規(guī)范;所謂的價值屬性,就是字面含義所表達(dá)的價值,是需要解釋的。例如,若行為人使用毒藥將人毒死的情形,這種情形之所以也被認(rèn)定為“故意殺人”,原因就在于以價值作為媒介,用毒藥把人毒死行為的價值,與用刀把人殺死行為的價值相同的緣故。具體操作是通過刑法解釋的方法,利用“故意殺人”的價值屬性,將故意殺人的罪狀,解釋為“用毒藥將人毒死”的事實(shí),再借助三段論法予以適用,得出“故意殺人”結(jié)論。刑法規(guī)范既是事實(shí)又是價值的雙重屬性,意義重大,它決定了刑法規(guī)范的符合性判斷可以有兩種方式。第一種方式,通過解釋刑法規(guī)范,也就是將刑法規(guī)范演繹成為事實(shí),使用三段論法進(jìn)行判斷得出結(jié)論,這是傳統(tǒng)的方法,刑法適用必須依賴于解釋的方式;第二種不解釋刑法規(guī)范,直接從案件事實(shí)中歸納出刑法規(guī)范,也就是從案件事實(shí)中歸納出表現(xiàn)為價值的刑法規(guī)范來。在這種歸納模式下,是以價值為媒介進(jìn)行判斷的,刑法適用不需要依賴于解釋了。前者就是大家熟悉的三段論式的法律適用方法,這是一種演繹方法;后者就是筆者提倡的直接定性法,這是一種歸納方法。
    價值屬性決定了刑法規(guī)范的開放性。刑法規(guī)范的事實(shí)屬性,也就是行為事實(shí),是字面含義,也是唯一的立法原意。這種行為事實(shí)具有記敘性,描述了立法時的此種危害社會行為的形式與實(shí)質(zhì)的特征。刑法規(guī)范的價值屬性,就是指行為價值,也是字面含義所代表的行為事實(shí)本身的價值。這種行為價值具有規(guī)范性,可以將行為事實(shí)本身以外的,與行為事實(shí)價值相同的其他危害社會的生活行為,也納入刑法規(guī)范調(diào)整的范圍。價值具有永恒性,可以做到與時俱進(jìn),賦予刑法規(guī)范自身的開放性。換言之,刑法規(guī)范本身就具有開放性,根本不用擔(dān)心時過境遷之后,法律條文就無法適用新形勢、新情況的問題。凡是與行為事實(shí)本身的價值相同的所有生活行為,包括過去已經(jīng)發(fā)生的,現(xiàn)在正在發(fā)生的,未來將要發(fā)生的,這些生活行為就是所謂的刑法用語(行為整體)“可能具有的含義”。在罪刑法定原則的語境下,如何區(qū)分類推解釋與擴(kuò)大解釋,一直是刑法學(xué)永恒的課題。然而,一旦認(rèn)識了刑法規(guī)范本身具有事實(shí)與價值、形式與實(shí)質(zhì)有機(jī)統(tǒng)一的屬性,刑法學(xué)上這個永恒的課題就迎刃而解了。一個生活行為是不是某個刑法規(guī)范適用的范疇,只要這個生活行為,與刑法規(guī)范字面含義描述的行為事實(shí)在形式與實(shí)質(zhì)這兩個方面相同,意味著該生活行為與該刑法規(guī)范字面含義描述的行為價值相等,就代表該生活行為屬于該刑法規(guī)范適用的范圍。這個生活行為就包括在刑法用語可能具有的含義之中。因此,類推解釋與擴(kuò)大解釋是有明確界限的,凡是既符合刑法規(guī)范的形式特征,又符合刑法規(guī)范的實(shí)質(zhì)特征,就屬于被允許的、符合罪刑法定原則的擴(kuò)大解釋;否則,就是類推解釋。只有形式特征與實(shí)質(zhì)特征同時符合,犯罪才能成立。形式與實(shí)質(zhì)兩者之中,有一個不符合,另一個也不會符合,犯罪不能成立。
    刑法如何解釋,刑法理論界仍在黑暗中摸索。大陸法系,海洋法系,都面臨相同的困境。一是解釋方法沒有限定,無所適從;二是如何確保罪刑法定原則得到貫徹執(zhí)行,沒有可操作的具體標(biāo)準(zhǔn)。解釋方法五花八門,解釋結(jié)論形形色色,解釋結(jié)論是否符合罪刑法定原則,既沒有確定的標(biāo)準(zhǔn),也沒有可操作的規(guī)程,往往眾說紛紜,莫衷一是。在刑法解釋上,全球刑法學(xué)界仍然還在黑暗中摸索,最顯著的標(biāo)志就是——如何區(qū)分類推解釋與擴(kuò)大解釋,成為刑法學(xué)永恒的課題。罪刑法定原則是明確了,然而確保罪刑法定原則不折不扣得到貫徹執(zhí)行的途徑尚未找到,于是奇怪的事情發(fā)生了,刑法理論界不承認(rèn)解釋結(jié)論對與錯,只承認(rèn)合理與不合理、恰當(dāng)與不恰當(dāng)。換言之,即使是矛盾對立的結(jié)論,他們都認(rèn)為是可以接受的。
    罪刑法定原則從根本上排斥“百花齊放、百家爭鳴”。刑法實(shí)行罪刑法定原則,刑法規(guī)范的解釋必須遵守罪刑法定原則。道理很明白,問題在于沒有客觀的衡量標(biāo)準(zhǔn),大家都堅持自己的解釋是符合罪刑法定原則的。結(jié)果在刑法解釋學(xué)上,八仙過海,各顯神通。例如張明楷教授在《刑法學(xué)》第五版中:“犯罪構(gòu)成的內(nèi)容是故意毀壞公私財物,案件事實(shí)為行為人故意將他人價值1萬元的戒指扔入大海中。如果將犯罪構(gòu)成中的‘毀壞’解釋為‘導(dǎo)致財物物理上的毀損’,將案件事實(shí)抽象為‘使他人戒指轉(zhuǎn)移于大海中’,則必然得出無罪結(jié)論;但這種結(jié)論不能被人接受。于是,判斷者可能進(jìn)一步解釋犯罪構(gòu)成,將‘毀壞’解釋為‘導(dǎo)致財物的本來效用減少或者喪失’,將案件事實(shí)抽象為‘使他人喪失了戒指的本來效用’,則必然得出有罪的結(jié)論。當(dāng)然,這并不意味著判斷者一定要達(dá)到有罪的結(jié)論才罷休。無論如何不能違背罪刑法定原則與歪曲案件事實(shí)得出有罪結(jié)論。換言之,只能在既不違反罪刑法定原則、又不歪曲事實(shí)的前提下,使犯罪構(gòu)成與案件事實(shí)彼此對應(yīng)。”可見,一個行為,是罪還是非罪,彈指一揮間就能輕易實(shí)現(xiàn),都可以認(rèn)為自己是符合罪刑法定原則的。這種解釋亂象,比比皆是,不可思議。畢竟,罪刑法定原則只有一個,該原則不會因人因時而異。事實(shí)上,故意毀壞財物的罪狀,只規(guī)定了毀滅財物與損壞財物兩種行為方式。毀滅財物,財物滅失了;損壞財物,財物還在,但已損壞,喪失了使用價值。在各種各樣的故意毀壞財物行為中,毀滅財物與損壞財物這兩種行為的社會危害性最大最為突出,直接造成社會財富總量減少。我國長期以來堅持“打擊極少數(shù),教育大多數(shù)”的刑事政策,刑罰的矛頭只對準(zhǔn)社會危害性最大最突出的危害行為。如果將“毀壞”解釋為“導(dǎo)致財物的本來效用減少或者喪失”,那么此罪打擊的范疇將極為廣泛,罪與非罪的界限模糊,許多社會危害性有限的行為都可以成立故意毀壞財物罪。財產(chǎn)與人身自由比較而言,人身自由的價值要比財產(chǎn)的價值大得多,擴(kuò)大打擊范圍會得不償失。行為人將他人價值1萬元的戒指弄丟了,絕大多數(shù)人都能夠全額賠償損失,恢復(fù)被破壞的社會關(guān)系,完全沒有必要入刑。刑法只關(guān)注普遍性,特殊個案不具有普遍意義(扔了他人戒指又不能賠償?shù)那樾危。更重要的是,所謂的財物效用減少說,實(shí)際就是違反罪刑法定原則的。因?yàn)檫@種財物效用減少說,即不具有毀滅財物或者損壞財物的形式特征,又不具有毀滅財物或者損壞財物的實(shí)質(zhì)特征,在價值上與毀滅財物或者損壞財物完全不能等同,是徹頭徹尾的類推解釋,張教授所謂的無論如何不能違背罪刑法定原則得出有罪結(jié)論,其實(shí)更多的是虛晃一槍。總之,罪刑法定原則沒有給刑法解釋者留下自由揮灑的空間,所有刑法解釋學(xué)個性化的努力,實(shí)際上都是冒犯罪刑法定原則的沖動,大統(tǒng)一才是罪刑法定原則的應(yīng)有之義。
    五大統(tǒng)一屬性早有預(yù)兆。盡管只是零散的、片段的認(rèn)識,卻是客觀存在的?藙谒埂ち_克辛在其著作中認(rèn)為:“正確的解釋,必須永遠(yuǎn)同時符合法律的文言與法律的目的,僅僅滿足其中一個標(biāo)準(zhǔn)是不夠的”。張明楷教授在《刑法學(xué)》第五版中認(rèn)為:“肯定構(gòu)成要件的實(shí)質(zhì)性,并不在于否認(rèn)構(gòu)成要件的形式的性格。因?yàn)榧热粯?gòu)成要件要確保刑法的安定性,發(fā)揮罪刑法定主義的機(jī)能,它就必須具有形式的性格,從而使實(shí)質(zhì)的考察限定在法律形式的范圍之內(nèi)!边@些論述反映了形式與實(shí)質(zhì)的有機(jī)統(tǒng)一;“構(gòu)成要件符合性判斷,是一種價值關(guān)系的事實(shí)判斷,或者說既是事實(shí)判斷又是價值判斷,既是形式判斷又是實(shí)質(zhì)判斷。構(gòu)成要件符合性判斷,是一種類型的判斷,或者說是用一種類型的基準(zhǔn)進(jìn)行的判斷。因?yàn)闃?gòu)成要件是違法行為的類型,構(gòu)成要件符合性的判斷,就是看事實(shí)是否符合違法行為的類型,所以是一種類型的判斷!边@里的論述,就談到了刑法規(guī)范具有事實(shí)與價值有機(jī)統(tǒng)一、形式與實(shí)質(zhì)有機(jī)統(tǒng)一的屬性;“故意、過失與構(gòu)成要件密切聯(lián)系;故意、過失只能是行為時的心理態(tài)度,對于故意、過失的有無及其形式與內(nèi)容都應(yīng)以行為時為基準(zhǔn)進(jìn)行判斷。‘責(zé)任與行為同時存在’是現(xiàn)代刑法理論的公認(rèn)的命題”,這些論述涉及的實(shí)際就是主客觀相統(tǒng)一的屬性方面,等等,諸如此類的論斷,在我國德日派學(xué)者的論著中時有出現(xiàn),從不同角度反映了刑法規(guī)范五大統(tǒng)一的屬性,只是尚未系統(tǒng)化,沒有上升為理論學(xué)說而己。
    刑法解釋存在諸多模糊認(rèn)識!缎谭▽W(xué)》第五版中有闡述:“因?yàn)槿魏斡谜Z盡管核心意義明確,但總會向邊緣擴(kuò)展,使其外延模糊,需要通過解釋界定刑法用語的擴(kuò)展邊際;絕大多數(shù)用語總是具有多義性,需要通過解釋明確用語應(yīng)取何種含義;用語隨著時代發(fā)展會產(chǎn)生新的含義,需要通過解釋說明刑法是否接受新的含義,許多用語也存在‘言不盡意’的情況,需要通過解釋揭示其未盡之意!薄胺傻暮x并非由文字固定,也不能由起草者鎖定,而是需要在社會生活事實(shí)中不斷發(fā)現(xiàn)。”“刑法典獨(dú)一無二,解釋者成千上萬,每位解釋者心中都有一個哈姆雷特!钡鹊龋灰欢。實(shí)際上,刑法解釋根本不存在刑法用語向邊緣擴(kuò)展,不存在通過解釋確定擴(kuò)展邊際的問題。刑法規(guī)范本身就是行為整體,刑法規(guī)范中的用語盡管是多義的,但是用語在刑法條文表達(dá)的行為整體中必定是含義確定的,既不存在通過解釋確定應(yīng)采取哪種含義,也不存在通過解釋揭示其‘未盡之意’的問題。刑法規(guī)范的價值性,使得刑法用語接受新的含義是理所當(dāng)然的事,刑法規(guī)范本身就具有與時俱進(jìn)性,能夠適應(yīng)不斷變化的社會生活。法律的含義,當(dāng)然是由文字固定的字面含義,也當(dāng)然是由起草者鎖定的,需要在社會生活中發(fā)現(xiàn)的,無非是刑法規(guī)范價值屬性的具體表現(xiàn)方式。所謂每個解釋者心中都有一個哈姆雷特,無非是解釋者在黑暗中摸索久了,迷失了方向之后的聊以自慰,是與罪刑法定原則格格不入的。

    二、犯罪論體系統(tǒng)一論

    我國刑法第十三條關(guān)于犯罪的一般定義,采取了質(zhì)+量的立法模式,形式特征與實(shí)質(zhì)特征有機(jī)統(tǒng)一。依法應(yīng)受刑罰處罰性,是犯罪的形式特征,社會危害性或者說法益侵犯性,是犯罪的實(shí)質(zhì)特征。這兩大特征的有機(jī)統(tǒng)一,此乃刑法第十三條本文之真實(shí)內(nèi)涵。
    關(guān)于刑法第十三條但書的含義。學(xué)者一般認(rèn)為該條的本文與但書,是分別從正反兩個方面說明犯罪的,正反結(jié)合有助于更好地理解犯罪的概念。但書的功能存在“出罪標(biāo)準(zhǔn)說”,還有“入罪限制條件說”。然而,這些理解都不準(zhǔn)確,實(shí)際上本文與但書是原則與例外的關(guān)系,本文代表的是原則,但書代表的是例外。誠如前述,刑法規(guī)范本身就具有五大統(tǒng)一的屬性,其中之一,就是原則與例外的有機(jī)統(tǒng)一。有原則,就有例外。刑法規(guī)范也一樣,并非放之四海而皆準(zhǔn)的。但書規(guī)定的“情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪”的內(nèi)涵,實(shí)際上就是指正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險、職務(wù)行為、安樂死、期待可能性等等情形。
    關(guān)于刑法規(guī)范的例外情形。研究發(fā)現(xiàn):法定的違法阻卻事由,超法規(guī)的違法阻卻事由,法定的責(zé)任阻卻事由,超法規(guī)的責(zé)任阻卻事由。這四種情形,可以歸納為內(nèi)因外因兩種附隨因素。內(nèi)因是指行為人實(shí)施危害行為時,責(zé)任能力欠缺的情形,例如精神病,未達(dá)到責(zé)任年齡;外因是指行為人實(shí)施危害行為時,外界存在某種附隨因素,迫使行為人不得不實(shí)施該危害行為的情形,例如不法侵害,緊急險情,職務(wù)行為、期待可能性等等。不具有責(zé)任能力的內(nèi)因,容易理解,無需贅述。外因的附隨因素,大致分為二類:第一類是附隨因素迫使行為人不得不實(shí)施某種具有危害性的行為;第二類行為人沒有違法性認(rèn)識的情形下實(shí)施的。例如,自制炸藥開山修路的,擺氣球攤而持有玩具汽槍的等等。外因附隨因素的存在,往往使行為人的行為保護(hù)了更大更好至少是相等的法益,或者產(chǎn)生良好的社會效果,故行為人的行為往往能夠?yàn)樯鐣娝萑潭哂姓芰。相反,行為?gòu)成犯罪,對應(yīng)具有負(fù)能量。
    原則與例外的關(guān)系。刑法規(guī)范是原則,刑法規(guī)范的例外情形,在立法時就是被立法者排除在原則之外的。例如,故意殺人的,原則上成立故意殺人罪,正當(dāng)防衛(wèi)殺人的,也是故意殺人,例外地不成立故意殺人罪。正當(dāng)防衛(wèi)殺人,立法者在制定刑法第二百三十二條時,就是被排除在外的。準(zhǔn)確適用刑法規(guī)范,排除例外情形是必須的。例外的情形如果孤立、局部地判斷,那么例外的情形就與原則的情形完全相同或者高度相似的。然而,如果全部、整體地判斷,那么例外的情形就是例外的情形,與原則的情形具有本質(zhì)上的不同,不能相提并論?梢赃@樣認(rèn)為,正當(dāng)防衛(wèi)殺人,由于存在不法侵害這個附隨因素,防衛(wèi)行為就具有正能量,能夠抵消故意殺人行為的負(fù)能量,故行為人正當(dāng)防衛(wèi)殺人行為不再具有犯罪成立必不可少的負(fù)能量,因而不成立犯罪。
    犯罪論體系必須遵循從原則到例外的邏輯架構(gòu)。我國刑法第十三條犯罪定義的本文與但書,就是原則與例外的有機(jī)統(tǒng)一,決定了犯罪認(rèn)定的路徑是從原則到例外的有機(jī)統(tǒng)一。這也是罪刑法定原則真實(shí)內(nèi)涵的一部分。我國刑法第十三條但書的設(shè)計,是個天才而奇妙無比的構(gòu)思,其優(yōu)越性遠(yuǎn)超德日刑法的犯罪概念。然而,對但書存在諸多模糊認(rèn)識,甚至有人認(rèn)為但書不靠譜。當(dāng)然,所謂的不靠譜,完全是不識廬山真面目,只緣身在此山中罷了。
    我國傳統(tǒng)的四要件犯罪論體系,犯罪構(gòu)成由犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面四個要件組成。該體系運(yùn)行時,強(qiáng)調(diào)形式與實(shí)質(zhì)有機(jī)統(tǒng)一、事實(shí)與價值有機(jī)統(tǒng)一、主觀與客觀有機(jī)統(tǒng)一,都只是在內(nèi)容上實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,并沒有在形式上實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。最突出的表現(xiàn)是行為的客觀方面與行為的主觀方面是分離的,中間間隔了一個行為主體。這是四要件體系第一個重大缺陷。還有,四要件體系給人的印象是閉合的,除了犯罪主體責(zé)任能力欠缺尚且能夠出罪之外,其他的例外情形出罪都沒有設(shè)置出口。換言之,四要件體系在原則與例外的處理上,存在第二個重大缺陷。針對這兩大缺陷,四要件有必要作出調(diào)整:一是將行為客觀方面與主觀方面放在第一組,這是犯罪的事實(shí)要件,強(qiáng)調(diào)主客觀相統(tǒng)一;二是犯罪客體與犯罪主體放在第二組。其中,在犯罪客體內(nèi)部增加一項(xiàng)量的規(guī)定性,命名為綜合社會危害性大小指標(biāo)值,該指標(biāo)值為兩項(xiàng)內(nèi)容相加的和值。其中第一項(xiàng)內(nèi)容,為第一組主客觀相統(tǒng)一行為之負(fù)能量,另一項(xiàng)是外因附隨因素引起行為所產(chǎn)生的正能量。之所以要這樣修改犯罪客體要件,是因?yàn)槲覈扇≠|(zhì)+量的立法模式,犯罪的最終成立,不僅要考慮原則,還要考慮例外情形中附隨因素。犯罪主體要件,將主體及其身份部分轉(zhuǎn)移到客觀要件中去,僅保留責(zé)任能力一項(xiàng),仍然保留原名稱。結(jié)果四要件演變成為:
    第一組:客觀方面,主觀方面;(強(qiáng)調(diào)主客觀相統(tǒng)一)
    第二組:犯罪客體(本體負(fù)能量+附隨因素正能量),犯罪主體;
    其中,第一組為事實(shí)要件,主客觀相統(tǒng)一,代表事實(shí)罪;第二組為評價要件,客體與主體齊備,代表評價罪。喜歡階層的人,亦可理解為事實(shí)罪、評價罪兩個階層。四要件修改后,我國德日派學(xué)者對四要件體系的全部責(zé)難,輕易就化解得無影無蹤,而且整個體系仍然保留了簡便易學(xué)、準(zhǔn)確高效的優(yōu)勢。修改后的四要件與直接定性法結(jié)合起來,刑法適用將變得非常簡單。具體操作就是,眼光始終停留在案件事實(shí)上,不需要離開半步,需要作出判斷的全部四個要件,都必須直接從案件事實(shí)中歸納出來,這樣定性的結(jié)論必定是唯一的。一個案件定性,既符合事實(shí),又符合法律,正確答案必定是唯一的。這才是實(shí)事求是,也是罪刑法定原則的內(nèi)在要求。案件定性沒有對與錯,只有合理與不合理的所謂德日刑法理論的傳統(tǒng),從根本上就是反罪刑法定原則的。對于占百分之八十以上的普通案件,不存在附隨因素,只要第一步主客觀相統(tǒng)一了,就可以認(rèn)定犯罪成立。第二步客體要件與主體要件不需要判斷,默認(rèn)成立,真正實(shí)現(xiàn)案卷閱完,定性隨之確定。遇到有附隨因素的疑難案件情形,第一步成立后,將外因的附隨因素納入客體要件,考察附隨因素使危害行為產(chǎn)生的正能量與危害行為本身的負(fù)能量抵消情況。將內(nèi)因的附隨因素納入主體要件考察。若正能量能夠抵消大部分負(fù)能量,則屬于“情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪”之情形;若正能量不足以抵消大部分負(fù)能量,則仍然滿足犯罪客體要件而成立犯罪。
    直接定性法,所有判斷都建立在案件事實(shí)基礎(chǔ)上,結(jié)論具有客觀唯一性。一切都以事實(shí)和證據(jù)說話,結(jié)論不可能被推翻。直接定性法只有事實(shí)論證,沒有法理論證。事實(shí)是最大最終的法理,事實(shí)不容置疑,事實(shí)勝于雄辯,成為最終的裁判員。這種辦案模式,從根本上排斥了眾說紛紜的可能性,能夠與辦案終身負(fù)責(zé)的員額制相適應(yīng)。相比之下,德日階層理論的爭議性則相形見拙。無論持何種立場,都存在以偏概全的缺陷,一個案例存在罪與非罪、重罪與輕罪的爭議,時有發(fā)生,是名副其實(shí)的爭議理論。例如,偶然防衛(wèi)竟然有五種觀點(diǎn)流傳。
    我國德日派刑法學(xué)者存在一個嚴(yán)重的誤區(qū),那就是迷信德日犯罪論體系,鼓吹用三階層或者二階層取代四要件。說什么四要件是舶來的,三階層也是舶來的,為何不用一個更好的?持這種觀點(diǎn)的人,其實(shí)并不真正了解三階層或者二階層,也沒有真正搞明白到底是四要件好,還是三階層或者二階層好。事實(shí)上,階層體系存在的問題比四要件還要大。
    三階層體系的缺陷。階層體系也存在兩大問題:第一大問題是主客觀分離,導(dǎo)致整個體系虛擬化。主要表現(xiàn)為犯罪兩大實(shí)體的設(shè)立,違法是客觀的,有責(zé)是主觀的。事實(shí)上,沒有主觀責(zé)任的客觀違法,是沒有意義的;沒有客觀行為的主觀有責(zé),是無源之水、無本之木。德日刑法學(xué)家事實(shí)上已經(jīng)把實(shí)務(wù)界帶進(jìn)溝里了,原因就在于德日刑法理論家習(xí)慣于紙上談案例。紙上的案例與案卷中的案例,存在明顯的差別。紙上的案例,區(qū)別客觀違法與主觀有責(zé),似乎可行,紙上的行為是主客觀分離的、平面的、靜止的。然而,案卷中的案例,客觀違法與主觀有責(zé)無法區(qū)別開來,因?yàn)榘妇碇械男袨槭侵骺陀^相統(tǒng)一的、立體的、動態(tài)的。閱卷中進(jìn)行客觀違法判斷之后,再進(jìn)行主觀有責(zé)的判斷,完全是多余而不必要的。第二個大問題,構(gòu)成要件符合性與違法性的關(guān)系沒有搞清楚,導(dǎo)致違法性階層功能定位不準(zhǔn)確。從操作運(yùn)行上看,違法性實(shí)則是考慮違法阻卻事由的。也就是說,行為符合構(gòu)成要件后,如果沒有違法阻卻事由的,就具有違法性。此處就如何判斷違法性的問題,德日理論出了問題。德國的通說認(rèn)為應(yīng)以行為無價值二元論的立場考察違法性的有無,日本的通說認(rèn)為應(yīng)以結(jié)果無價值論的立場考察違法性的有無。其實(shí),第一階層符合性與第二階層違法性的關(guān)系,應(yīng)該是原則與例外的關(guān)系。第一階層孤立、部分判斷符合性之后,第二階層考察附隨因素納入進(jìn)來后,再全面、整體考察看行為是不是仍然具備構(gòu)成要件符合性。而將附隨因素納入考察之后,要判斷行為仍然具備構(gòu)成要件符合性,必須同時考察行為無價值論與結(jié)果無價值論。尤其是我國采取質(zhì)+量的立法模式更加清晰明確。第一階層片面判斷構(gòu)成要件符合性之后,第二階層全面判斷納入附隨因素后的構(gòu)成要件符合性。毫無疑問,必須考察質(zhì)的規(guī)定性(行為無價值)和量的規(guī)定性(結(jié)果無價值)才談得上構(gòu)成要件符合性。德日兩國刑法理論都僅僅只考察了一個方面,犯了以偏概全的錯誤,結(jié)果導(dǎo)致許多無謂的爭議與對立。違法性階層,其實(shí)質(zhì)就是指犯罪的違法性,也就是構(gòu)成要件的符合性。德日刑法只規(guī)定質(zhì)的規(guī)定性,需要在違法性階層考察量的規(guī)定性,同時將附隨因素納入考察中,這個設(shè)計思想本身是成功的。令人遺憾的是,德日刑法理論對于違法性實(shí)質(zhì)的定位,產(chǎn)生了片面性,行為無價值論忽視了量的規(guī)定性,不能處理好超法規(guī)的違法阻卻事由;結(jié)果無價值論忽視了質(zhì)的規(guī)定性,不能處理好偶然防衛(wèi)、錯把白糖當(dāng)砒霜使用等特殊案例。
    行為無價值論與結(jié)果無價值論之爭,毫無意義。從兩者處理絕大多數(shù)案例得出相同結(jié)果來看,應(yīng)意識到兩者是有機(jī)統(tǒng)一的,是同時存在的,是煙與火的關(guān)系。因此,行為無價值論也好,結(jié)果無價值論也罷,都是以偏概全的理論。我國德日派學(xué)者把它作為研究生的必修課程,甚至鼓吹學(xué)派之爭。德日理論的所有學(xué)派之爭,不管是爭出來一個通說的,還是沒有爭出來一個通說的,其實(shí)質(zhì)無一例外,都是以偏概全的,毫無價值可言。學(xué)派之爭除了把我國刑法學(xué)帶進(jìn)溝里去,不會有任何積極意義。讓人啼笑皆非的是,這些鼓吹學(xué)派之爭的人竟然是打著拯救中國刑法學(xué)的旗號這樣做的。
    階層體系的改造。弄清楚了階層體系的固有缺陷,修改階層體系就水到渠成了。首先,鑒于主客觀統(tǒng)一,行為的故意、過失必須回歸到構(gòu)成要件符合性判斷中,結(jié)果有責(zé)性階層演變成為僅考慮例外情形的階層。其次,現(xiàn)有階層體系的違法性階層本身就是考慮違法阻卻事由的,也是考慮例外情形的。因此,違法性與有責(zé)性,其實(shí)是同一個階層,都是例外情形的階層。結(jié)果,三階層(二階層也一樣)就演變成為如下體系:
    第一步:構(gòu)成要件符合性(強(qiáng)調(diào)主客相統(tǒng)一);
    第二步:違法性(違法阻卻事由);有責(zé)性(責(zé)任阻卻事由)
    這個體系與大谷實(shí)教授的體系相似,主要差別就在于違法性的判斷。該體系是同時考察行為無價值論與結(jié)果無價值論,進(jìn)行違法性判斷的,大谷實(shí)教授的體系只考察結(jié)果無價值論,進(jìn)行違法性判斷的。如果對違法阻卻事由與責(zé)任阻卻事由重新進(jìn)行分類,也分為內(nèi)因與外因,讓有責(zé)性僅僅考察內(nèi)因,即責(zé)任年齡與責(zé)任能力,其他外因由違法性負(fù)責(zé)考察,那么修改后的三階層體系與修改后的四要件體系完全相同,并且與英美法系的雙層次體系完美對接,三者的形式與實(shí)質(zhì)沒有差別,差別只是實(shí)現(xiàn)的方式略有不同而己,這就實(shí)現(xiàn)了世界上三大犯罪論體系的大統(tǒng)一。隨著刑法解釋的邊界統(tǒng)一確定,犯罪論體系的架構(gòu)統(tǒng)一確定,不同法系之間,甚至相同法系之間,彼此雞犬之聲相聞,老死不相往來的傳統(tǒng)格局,有望徹底打破,全球各國刑法學(xué)之間的互聯(lián)互通將成為現(xiàn)實(shí)。
    我國某些留德留日的學(xué)者對源自德日的階層體系頂禮膜拜,對源自蘇聯(lián)的我國四要件體系嗤之以鼻。事實(shí)上,四要件體系與階層體系比較,階層體系除了原則與例外處理得較好之外,虛擬化特征明顯的階層體系所固有的爭議性,使得階層體系的實(shí)用性大打折扣,乏善可陳。為階層崇拜者津津樂道的所謂層層遞進(jìn)的邏輯性,實(shí)際是子虛烏有的幻覺。四要件是特拉伊寧教授從階層體系改進(jìn)而來的,這個體系最突出的成就是廢除了沒有任何價值可言的學(xué)派之爭,使得刑法理論與適用在簡便化的道路上邁進(jìn)了一大步,意義深遠(yuǎn)。當(dāng)然,特拉伊寧教授的改進(jìn)并沒有做到盡善盡美,四要件體系主要考慮了犯罪的形式特征,沒有考慮犯罪的實(shí)質(zhì)特征,與中俄刑法采取的形式與實(shí)質(zhì)相結(jié)合的犯罪概念并不匹配,產(chǎn)生了一系列的矛盾,為我國德日派刑法學(xué)者攻擊四要件提供了口實(shí)。另外,在原則與例外的關(guān)系上,中俄四要件體系與階層體系本來都存在認(rèn)識不足的問題,由于階層體系的開放性結(jié)構(gòu),使得附隨因素容易被納入其中考察,相當(dāng)于設(shè)置了脫罪的出口,而相對封閉的四要件卻沒有將附隨因素納入體系中考察的機(jī)制,就沒有設(shè)置脫罪的出口。這個缺陷成為我國德日派學(xué)者猛烈攻擊四要件主要著力點(diǎn)。不過,綜合起來比較,四要件體系仍然比階層體系具有明顯的優(yōu)勢,主要就是簡便易學(xué),準(zhǔn)確高效。四要件修改后,階層體系更是望塵莫及,無法抗衡。因此,主張中國刑法理論應(yīng)該移植德日體系,用三階層或者二階層取代四要件的論調(diào),已經(jīng)喪失了所有的正當(dāng)性及其理由,是需要我們反思的時候了。
    階層體系嫁接中國刑法無一成功。階層體系因其主觀與客觀、事實(shí)與價值、形式與實(shí)質(zhì)處于分離的狀態(tài),與我國刑法主觀與客觀、事實(shí)與價值、形式與實(shí)質(zhì)相統(tǒng)一的立法模式是沖突的。因此,我國德日派刑法學(xué)者將階層體系嫁接到中國刑法學(xué)中的全部努力,必定是經(jīng)不起推敲的,邏輯上不可能自圓其說。以張明楷教授的《刑法學(xué)》第五版為例,張教授認(rèn)為犯罪是不法且有責(zé)的行為。在實(shí)行罪刑法定主義的時代,什么行為違法,什么行為有責(zé),都必須具有法律依據(jù),具有違法性的行為可以被類型化為構(gòu)成要件,對責(zé)任的要求也可以被類型化為責(zé)任要素。刑法第十四、第十五條所規(guī)定的故意、過失,就是類型化的責(zé)任要素,等等。如所周知,刑法第十四、第十五條不是規(guī)定故意、過失的,而是規(guī)定故意犯罪、過失犯罪的,不具有犯罪的個別化機(jī)能,與作為犯罪成立條件之一的責(zé)任,不處在同一個層次上。顯而易見,張教授所謂的二階層體系其實(shí)是由分則的構(gòu)成要件與總則的故意過失生搬硬套拚湊起來的,與中國刑法不相吻合,邏輯上也是講不通的。其他德日派學(xué)者所作的努力,都存在類似的問題。
    關(guān)于偶然防衛(wèi)。德日刑法理論中,一個假想的偶然防衛(wèi)案例讓學(xué)者們吵翻了天,竟然有五種意見:有行為無價值論的殺人既遂說,有行為無價值論的殺人未遂說,有結(jié)果無價值論的未遂說,有結(jié)果無價值論二分說;有結(jié)果無價值論無罪說。這五種意見都堅持認(rèn)為自己的觀點(diǎn)符合罪刑法定原則,誰也不服誰。階層體系的爭議性特征,在此案中表現(xiàn)得淋漓盡致!缎谭▽W(xué)》第五版所持的是無罪說。筆者認(rèn)為,假如張教授無罪說的觀點(diǎn)是正確的,那么如果被害人正在實(shí)施正當(dāng)防衛(wèi)的殺人行為,而不是正在實(shí)施不法侵害的殺人行為,按結(jié)果無價值論者的邏輯,偶然防衛(wèi)人必定構(gòu)成殺人既遂。如此一來,偶然防衛(wèi)人罪與非罪,完全取決于被害人是在行善還是作惡。這是違反罪刑法定原則的。刑法規(guī)范都是以實(shí)施犯罪的行為人為中心,從主客觀方面設(shè)定行為特征的。故意殺人罪立法時,從未將被害人的行善與作惡納入行為人故意殺人犯罪應(yīng)該考慮的范疇。因此,無論是結(jié)果無價值論者,還是行為無價值論者,認(rèn)定偶然防衛(wèi)人缺乏結(jié)果無價值的觀點(diǎn),本身就是違反罪刑法定原則的。之所以產(chǎn)生這個錯誤,原因就在于片面強(qiáng)調(diào)客觀不法,即以查明的全部客觀事實(shí)為標(biāo)準(zhǔn)去衡量違法性,結(jié)果不知不覺中違反了罪刑法定原則。弄清楚了問題的實(shí)質(zhì),偶然防衛(wèi)案例,只有故意殺人既遂的觀點(diǎn)符合事實(shí)與法律。還有,張明楷教授一方面認(rèn)為偶然防衛(wèi)人殺人行為無罪,另一方面又認(rèn)為偶然防衛(wèi)人之前的故意殺人預(yù)備行為成立犯罪預(yù)備,并認(rèn)為得出這種結(jié)論沒有任何矛盾。這種觀點(diǎn)讓人震驚不己。一個行為整體不能割裂開來,前后兩次作出對立的評價,否則就違反常識了。實(shí)際上《刑法學(xué)》第五版中,上述類似的觀點(diǎn)并不罕見。對此,張明楷教授在第五版前言中早有預(yù)言——“倘若說結(jié)果無價值論是錯誤的,那么,本書的錯誤就不只是一再地發(fā)生,而是持續(xù)地存在;作者不是多次犯,而是持續(xù)犯!
    書中認(rèn)為:“就某個具體條文或者具體案件而言,經(jīng)常出現(xiàn)有罪與無罪、重罪與輕罪的爭論,這是很正常的現(xiàn)象。對構(gòu)成要件的解釋或判斷存在分歧時,爭論各方應(yīng)就爭議的具體焦點(diǎn)本身展開討論!比欢,“法律不斷演變卻從未達(dá)成一致,這是一個顛撲不破的真理。”“任何一位法律人士對一個觀點(diǎn)所作的任何論證,充其量只能得到原本贊成該觀點(diǎn)的法律人士的認(rèn)可,對于反對該觀點(diǎn)的法律人士而言,一切論證都是多余的:不管持此觀點(diǎn)的法律人士如何論證,持彼觀點(diǎn)的法律人士的全部聲音只有一個常見的字——不。”這種無法達(dá)成共識的現(xiàn)象,直觀地反映了德日刑法理論的爭議特征。很簡單的道理,只要價值標(biāo)準(zhǔn)相同(罪刑法定原則),一個生活行為的定性,結(jié)論當(dāng)然應(yīng)該是唯一的。這樣才符合基本的生活邏輯。然而,德日刑法理論體系恰恰相反,乾坤完全顛倒了,爭議不斷是常態(tài)。這充分說明德日刑法理論體系虛擬化現(xiàn)象嚴(yán)重,不僅構(gòu)成要件虛擬化,刑法分則規(guī)范只是客觀行為,不包括主觀方面,而且犯罪論體系也虛擬化,例如將責(zé)任作為犯罪的實(shí)體支柱之一。由于責(zé)任沒有獨(dú)立性,離開行為,責(zé)任無從談起。實(shí)際操作也是如此,動態(tài)化、過程化地判斷了不法行為實(shí)體之后,根本不需要再積極判斷責(zé)任實(shí)體。德日體系爭議的總根源,就在于基礎(chǔ)的構(gòu)成要件理論將主觀與客觀、事實(shí)與價值、形式與實(shí)質(zhì)等分離開來,形成以偏概全的局面,導(dǎo)致立場對立的不同學(xué)派,都有自己的理由(與部分事實(shí)相符),都有自己的缺陷(與部分事實(shí)不相符),結(jié)果誰都不服誰,學(xué)派之爭由此而來。
    特別要強(qiáng)調(diào)的是,事實(shí)是最大的法理,事實(shí)論證才是最有說服力的,應(yīng)大力提倡事實(shí)論證。法理論證,凡是脫離事實(shí)(通常是部分地脫離事實(shí))的法理論證,文字再優(yōu)美,邏輯再強(qiáng)悍,必然是經(jīng)不起推敲的,必須堅決反對。一般情形下,一個案例只要事實(shí)清楚,五百字左右的事實(shí)論證就足夠了,最多不超過一千五百字。遇到上萬字甚至二萬字以上的案例分析,通常是案件事實(shí)不清,構(gòu)成要件不齊備,作者企圖以法理論證來彌補(bǔ)案件事實(shí)不清的缺陷造成的。例如快播案,國內(nèi)至少有三名德日派學(xué)者發(fā)表了二萬字以上的長篇論文。然而,這些論文無不背離了快播公司服務(wù)器實(shí)施了傳播淫穢視頻文件到客戶端而成立作為的傳播行為的事實(shí),論證的結(jié)論竟然是成立不作為的傳播行為,完全顛覆了社會公眾對傳播一詞的認(rèn)知,實(shí)屬荒誕不經(jīng)。事實(shí)上,快播案公安機(jī)關(guān)因不了解快播的服務(wù)器——客戶端網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行模式,因而沒有完全偵查清楚。主要是應(yīng)客戶點(diǎn)播淫穢視頻文件的請求,快播公司的服務(wù)器將淫穢視頻文件主動發(fā)送到客戶端,再由客戶端將該淫穢視頻文件播放出來。這部分關(guān)鍵事實(shí)沒有查清,快播案定罪就存在難以逾越的障礙,被辯方抓住了這個矛盾,控辯對抗中控方難以招架是必然的。如果事實(shí)清楚,辯方幾乎沒有多少辯護(hù)空間,不可能在法庭對抗中占到上風(fēng),控方將會輕松應(yīng)對,穩(wěn)操勝券。

    作者單位:湖南省城步苗族自治縣人民檢察院 肖佑良



    ==========================================

    免責(zé)聲明:
    聲明:本論文由《法律圖書館》網(wǎng)站收藏,
    僅供學(xué)術(shù)研究參考使用,
    版權(quán)為原作者所有,未經(jīng)作者同意,不得轉(zhuǎn)載。

    ==========================================

    論文分類

    A 法學(xué)理論

    C 國家法、憲法

    E 行政法

    F 刑法

    H 民法

    I 商法

    J 經(jīng)濟(jì)法

    N 訴訟法

    S 司法制度

    T 國際法


    Copyright © 1999-2021 法律圖書館

    .

    .

    黄龙县| 伊春市| 洮南市| 丽江市| 泉州市| 鄂尔多斯市| 大渡口区| 闸北区| 会泽县| 喀喇| 孝义市| 平湖市| 阿坝| 石屏县| 房产| 天柱县| 浮梁县| 禄丰县| 巴马| 加查县| 阳江市| 大姚县| 西昌市| 甘孜县| 澜沧| 长宁县| 应城市| 平陆县| 盖州市| 获嘉县| 都匀市| 浦城县| 且末县| 莱西市| 泸州市| 乡城县| 重庆市| 上高县| 长乐市| 崇礼县| 英德市|