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  • 行政訴訟再審事由研究

    [ 顧連鳳 ]——(2014-3-6) / 已閱13543次

      【摘要】:行政訴訟再審事由是由法律規(guī)定的,可以提起、啟動(dòng)行政再審程序,從而對(duì)生效裁判進(jìn)行重新審判的理由和根據(jù),是維護(hù)法院裁判既判力的“防火墻”。由于1989年的《行政訴訟法》以及1999年最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》對(duì)行政再審事由的規(guī)定存在著諸多問題,行政再審程序的啟動(dòng)缺乏明確統(tǒng)一并具有可操作性的標(biāo)準(zhǔn),申訴難和再審的無限化問題突出。

      論文對(duì)我國行政訴訟再審事由的缺陷進(jìn)行了分析,在對(duì)域外行政訴訟再審事由考察、借鑒的基礎(chǔ)上,提出我國行政訴訟再審事由確立應(yīng)遵循的三大原則:即補(bǔ)充性原則、明確性原則、重大性原則,并提出應(yīng)從程序性再審事由、實(shí)體性再審事由以及不宜申請(qǐng)?jiān)賹彽那樾蔚热齻(gè)方面,對(duì)我國行政再審事由的具體內(nèi)容分別進(jìn)行細(xì)化規(guī)定。

      【關(guān)鍵字】:行政訴訟、再審事由、程序、實(shí)體

      行政訴訟再審事由,是指由法律所規(guī)定的,由法院審查是否啟動(dòng)行政再審程序,從而對(duì)生效裁判進(jìn)行重新審判的理由和依據(jù)。 “再審程序不是每一案件必經(jīng)的程序,也不是一般的審判程序,而是第一審、第二審以外的,不增加審級(jí)的特殊審判程序!薄1】人民法院的行政裁判生效后,為了保護(hù)司法的權(quán)威性,終局判決非正當(dāng)程序不能予以變更或撤銷。然而,終局判決也可能存在錯(cuò)誤,損害當(dāng)事人的合法權(quán)益。有損害,就應(yīng)當(dāng)有救濟(jì)。行政再審程序就是為了糾正生效裁判的錯(cuò)誤,救濟(jì)當(dāng)事人合法權(quán)益而設(shè)立的正當(dāng)程序!坝捎谑菍(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判的否定,這就意味將破壞已經(jīng)穩(wěn)定的法律關(guān)系,導(dǎo)致所謂通過裁判的訴訟終結(jié)實(shí)際上并不存在。因此,為了保持法律裁判的穩(wěn)定性和權(quán)威性,作為一種事后的補(bǔ)救程序,就要求該程序的啟動(dòng)應(yīng)用嚴(yán)格的限制!薄2】于是,再審事由便應(yīng)運(yùn)而生。

      再審事由不同于一審的起訴理由,當(dāng)事人的起訴理由,只要符合起訴的形式要件就可啟動(dòng)一審程序。而再審事由是啟動(dòng)再審程序的實(shí)質(zhì)性理由,法院有權(quán)對(duì)再審事由進(jìn)行審查并決定是否再審。再審事由與上訴事由也不同,由于二審程序只是普通的救濟(jì)程序,對(duì)上訴事由沒有嚴(yán)格的要求,只要當(dāng)事人對(duì)一審判決不服,符合上訴的形式要件,法院就應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)二審。而再審程序是一種非常規(guī)的特殊救濟(jì)手段,因此必須要有法定的再審事由才能啟動(dòng)。

       一、我國行政訴訟再審事由的缺陷分析

       (一)立法上存在的問題

       1、再審事由表述不準(zhǔn)確

       《行政訴訟法》在再審事由表述方面存在以下問題。第一,再審事由規(guī)定過于籠統(tǒng),不具有明確性。之所以要求再審事由具有明確性,不僅是為了控制再審事由的范圍,防止再審程序適用的寬泛化,更重要是為了增強(qiáng)當(dāng)事人提出再審申請(qǐng)的針對(duì)性,提升法院審查再審事由透明度,減少當(dāng)事人和法院在是否具備再審事由問題上可能存在的不必要的爭議。第二,再審事由規(guī)定過于寬泛,不具有重要性。再審事由應(yīng)當(dāng)將維護(hù)生效裁判的既判力和司法制度的權(quán)威性擺在重要的位置。一個(gè)反復(fù)無常的裁判很難贏得公眾對(duì)司法的信賴。只有嚴(yán)重的實(shí)體性和程序性錯(cuò)誤,才能啟動(dòng)再審程序。第三,再審事由規(guī)定過于幵放,不具有封閉性。由于再審程序的特殊性,再審程序只有在符合特定的再審事由的情況下,才能夠被啟動(dòng);否則,再審程序的大門將不會(huì)開啟。再審事由之所以要求具有封閉性,主要是為了限制再審程序的適用,防止再審程序的普適化,進(jìn)而維護(hù)生效裁判的既判力以及法律關(guān)系的穩(wěn)定性,保障司法裁判的權(quán)威性和社會(huì)公信力。由于再審事由規(guī)定的過于籠統(tǒng)、寬泛和開放,不應(yīng)當(dāng)納入再審事由的事項(xiàng)納入了再審事由之中,并且表述不準(zhǔn)確。導(dǎo)致在再審事由適用中,再審適用范圍的寬泛化,再審救濟(jì)的成本增加,使得提起再審具有很大的隨意性和主觀性,損害裁判的終局性,破壞司法的權(quán)威性。法院與當(dāng)事人在“確有錯(cuò)誤”上發(fā)生沖突時(shí),會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人申請(qǐng)?jiān)賹忣l繁發(fā)生,與行政判決的既判力理論相悖,也不利于司法權(quán)威的維護(hù)。當(dāng)法院和檢察院認(rèn)識(shí)上的不一致時(shí),法院再審判決維持原判,導(dǎo)致檢察院再次抗訴,法檢之間展開拉鍋戰(zhàn)造成無限再審,終審不終。此外,當(dāng)法院依主觀判斷啟動(dòng)再審時(shí),可能與當(dāng)事人的實(shí)際愿望相違背,損害了當(dāng)事人的處分權(quán),與司法保障人權(quán)理論相違

       2、再審啟動(dòng)權(quán)分配不合理

       訴權(quán)是當(dāng)事人發(fā)動(dòng)訴訟的基本權(quán)利,根據(jù)無訴權(quán)即無審判的原理,行政再審案件的的啟動(dòng)主體應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人為核心。人民檢察院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)、人民法院作為國家審判機(jī)關(guān),都應(yīng)當(dāng)充分尊重當(dāng)事人的訴權(quán),減少主動(dòng)啟動(dòng)再審程序的數(shù)量。

       按照我國《行政訴訟法》的規(guī)定,有權(quán)啟動(dòng)再審程序的主體有三類:一是當(dāng)事人;二是各級(jí)人民法院院長、上級(jí)人民法院和最高人民法院;三是上級(jí)人民檢察院和最高人民檢察院。在這三類主體中,人民法院和人民檢察院只要‘發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定認(rèn)為需要再審的可以直接啟動(dòng),無需征求當(dāng)事人的同意;而與案件的處理結(jié)果具有直接利害關(guān)系的當(dāng)事人對(duì)行政再審程序的啟動(dòng),僅僅是一種可能性,僅僅是為人民法院提供審查已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決裁定是否有違反法律、法規(guī)的線索,最終是由人民法院決定否再審。這種基于司法監(jiān)督的權(quán)利的分配,忽視了當(dāng)事人的訴權(quán)以及相關(guān)利益要求,即便最后實(shí)現(xiàn)了對(duì)當(dāng)事人權(quán)利的救濟(jì),那也只是司法監(jiān)督的結(jié)果。

       (二)司法中存在的問題

       1、增加當(dāng)事人的訴累,浪費(fèi)司法資源

       從傳統(tǒng)法律文化角度看,一直以來中國的老百姓就有著濃厚的伸冤意識(shí),有著強(qiáng)烈的申訴觀念。在他們看來,裁判若有不公,斷案若有偏向,則自當(dāng)討個(gè)公道,找個(gè)說法。【3】現(xiàn)行行政訴訟再審事由規(guī)定的寬泛、籠統(tǒng)為行政訴訟當(dāng)事人無限申訴以及申請(qǐng)?jiān)賹彺蜷_了方便之門。應(yīng)當(dāng)說,賦予當(dāng)事人申訴權(quán)是必要的,但申訴權(quán)無限擴(kuò)大化,甚至發(fā)展到允許濫用的地步,就只能是增加當(dāng)事人訴累,浪費(fèi)司法資源。

       2、忽視被訴具體行政行為的特殊性

       行政訴訟區(qū)別于民事訴訟的最大特點(diǎn)是,被告為行政主體,法院審查的是該行政主體作出的具體行政行為的合法性。行政訴訟的這一特點(diǎn)則要求在申請(qǐng)?jiān)賹徥掠缮献鳛楫?dāng)事人一方的行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)具有更為嚴(yán)格的要求。而我國目前的司法實(shí)踐,并沒有做必要的區(qū)分。

       3、法院做法不一,損害司法統(tǒng)一性

       當(dāng)事人提出的申請(qǐng)?jiān)賹徥掠墒欠穹蠗l件,是否開啟再審程序,最終由人民法院決定,而立法對(duì)再審事由規(guī)定的寬泛、籠統(tǒng)使法院在再審與否問題上有較大的自由裁量權(quán)。裁判是否“確有錯(cuò)誤”,是在事實(shí)認(rèn)定、適用法律還是程序上的錯(cuò)誤,這個(gè)錯(cuò)誤達(dá)到何種程度才得啟動(dòng)再審程序,這些本該由法律明確規(guī)定的內(nèi)容,現(xiàn)在卻成了法院自由裁量權(quán)的范疇。在模糊的再審事由引導(dǎo)下,不同地域、不同級(jí)別的人民法院可能對(duì)同一事實(shí)或法律關(guān)系做出的相互矛盾的裁判,司法統(tǒng)一性受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

       二、德國、臺(tái)灣地區(qū)行政訴訟再審事由的考察

       日本比較法學(xué)家大木雅夫曾言:“現(xiàn)代的比較法已不再滿足于單純以認(rèn)識(shí)為目的的、對(duì)本國法的注釋!薄4】我們需要從比較法角度進(jìn)行考察,總結(jié)規(guī)律,并抓住各國法律制度關(guān)于行政再審事由的共性、特點(diǎn),取長補(bǔ)短,為我國行政訴訟法改革提供借鑒。德國和我國臺(tái)灣地區(qū)的行政訴訟,都是由作為司法機(jī)關(guān)的“行政法院”負(fù)責(zé)審理,并且都有獨(dú)立的行政訴訟制度,我國雖然沒有建立行政法院,但有獨(dú)立的行政訴訟制度,由司法權(quán)審查行政權(quán),這與德國和臺(tái)灣的制度較類似,因此,其立法上關(guān)于行政再審事由的規(guī)定對(duì)我國行政再審事由的改革有借鑒意義。

       (一)德國、臺(tái)灣地區(qū)行政再審事由的法律規(guī)定

       1、德國

       德國《行政訴訟法》沒有對(duì)再審程序作詳細(xì)的規(guī)定,提起行政再審的程序準(zhǔn)用德國民事訴訟法第四編的規(guī)定,程序上包括無效之訴和回復(fù)原狀之訴!芭c《民事訴訟》的規(guī)定唯一不同的是,《行政法院法》規(guī)定,在一定的情況下,公益代表人也有權(quán)提起無效之訴和恢復(fù)原狀之訴!薄5】針對(duì)不同的訴,引起的法定事由也不同,但這些事由都可以稱為再審事由。

       依據(jù) 德國《民事訴訟法》第579條的規(guī)定,提起無效之訴的理由是:(1)違反關(guān)于法官席位組成的各種規(guī)定,包括審判組織在審理或者裁判時(shí)沒有按規(guī)定組建、依法應(yīng)當(dāng)自行回避的法官參與、被成功申請(qǐng)回避的法官的參與;(2)當(dāng)事人一方?jīng)]有被合法代理,且當(dāng)事人沒有明示或者其代理人本該通過上訴或者申訴的途徑進(jìn)行主張,或者在原審訴訟程序的中間判決、終局判決的理由中被明確否定,無效之訴就會(huì)被拒絕!6】

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