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  • 以盜竊車牌手段敲詐勒索該如何定性

    [ 王其見 ]——(2013-3-8) / 已閱4144次

      【案情】

      2011年7月至8月間,被告人孫某單獨(dú)或伙同被告人王某作盜竊案18起,撬取21輛轎車車牌,以出錢贖回車牌為由,敲詐車主現(xiàn)金共計(jì)3700元。其中被告人孫某參與全案;被告人王某參與作案8起,撬取10輛轎車車牌,敲詐現(xiàn)金共計(jì)1900元。經(jīng)鑒定,車牌價(jià)值為每個(gè)100元。

      【分歧】

      對(duì)被告人王某,其盜竊車牌并敲詐現(xiàn)金合計(jì)2900元,尚未達(dá)到江蘇省關(guān)于敲詐勒索罪的追訴起點(diǎn),以盜竊罪論處應(yīng)無(wú)疑義;分歧在于對(duì)被告人孫某行為的定性,第一種意見是按盜竊罪論處;第二種意見是按盜竊罪與敲詐勒索罪實(shí)行并罰。

      【評(píng)析】

      筆者贊同第一種意見。

      一、孫某的行為不構(gòu)成牽連犯。誠(chéng)然,本案中盜竊車牌的目的是為了敲詐勒索,也就是說(shuō)盜竊車牌是手段行為,敲詐勒索是目的行為。但如果承認(rèn)牽連犯的概念,筆者認(rèn)為類型說(shuō)較其他學(xué)說(shuō)合理,即只有當(dāng)某種手段通常用于實(shí)施某種犯罪,或者某種原因行為通常導(dǎo)致某種結(jié)果行為時(shí),才宜認(rèn)定為牽連犯。顯而易見,盜竊車牌而敲詐勒索僅具有個(gè)案性質(zhì),不具有類型性,前者不是后者的通常手段行為,也就是說(shuō)盜竊車牌這一手段對(duì)敲砸勒索這一目的來(lái)講不具備蓋然性,所以不宜認(rèn)定孫某的行為構(gòu)成牽連犯。

      二、孫某的行為構(gòu)成狹義的包括一罪。所謂狹義的包括一罪,大體上包括四種情形,其一是一個(gè)行為對(duì)同一被害人造成數(shù)個(gè)法益侵害結(jié)果;其二是數(shù)個(gè)行為造成一個(gè)法益侵害結(jié)果;其三是數(shù)個(gè)行為具有前后發(fā)展關(guān)系且侵害相同法益;其四是數(shù)個(gè)行為觸犯數(shù)個(gè)不同罪名且數(shù)個(gè)行為之間具有緊密的關(guān)聯(lián)性,最終僅侵害一個(gè)法益。本案中孫某以盜竊車牌為手段,以敲詐勒索現(xiàn)金為目的,前后行為之間雖然不存在發(fā)展階段上的必然性,但兩個(gè)行為之間具有緊密的關(guān)聯(lián)性。又因車牌與現(xiàn)金都是財(cái)產(chǎn)法益,不是個(gè)人專屬法益,所以孫某的前后行為侵害了同一法益。如此,孫某的行為符合上述第四種情形,即數(shù)個(gè)行為觸犯數(shù)個(gè)不同罪名且數(shù)個(gè)行為之間具有緊密的關(guān)聯(lián)性,最終僅侵害一個(gè)法益,構(gòu)成狹義的包括一罪。

      三、盜竊罪的最高刑為無(wú)期徒刑,而敲詐勒索罪的最高刑為10年以上有期徒刑,且江蘇省關(guān)于盜竊罪的追訴起點(diǎn)低于敲詐勒索罪的追訴起點(diǎn),應(yīng)認(rèn)為盜竊罪相對(duì)于敲詐勒索罪為重罪。孫某的行為既構(gòu)成狹義的包括一罪,兩個(gè)行為觸犯兩個(gè)罪名,但由于實(shí)質(zhì)上侵害的是同一法益或者說(shuō)由于法益侵害的一體性,應(yīng)從一重罪論處,適用一個(gè)法條進(jìn)行包括的評(píng)價(jià)即可。所以孫某的行為構(gòu)成盜竊罪。

      四、對(duì)孫某以盜竊罪論處,還可與對(duì)共犯王某的評(píng)價(jià)保持一致性。在共同犯罪中,評(píng)價(jià)的一致性雖不能作為定性之根據(jù),但作為定性之考量因素卻無(wú)可厚非。孫某所犯盜竊罪按車牌價(jià)值與敲詐現(xiàn)金合計(jì)5800元論,共犯王某所犯盜竊罪按參與盜竊車牌價(jià)值與敲詐現(xiàn)金合計(jì)2900元論。

      (作者單位:江蘇省建湖縣人民法院)
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