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  • 刑事審判如何更好的體現(xiàn)程序公正

    [ 吳瑩 ]——(2012-7-18) / 已閱4859次

      當(dāng)我們講司法公正時,總是在不厭其煩的探討同一個問題:是實體重于程序還是程序重于實體。筆者認(rèn)為實體公正是程序公正的目的,程序公正是實體公正的保障,二者應(yīng)為并重。在刑事審判中,我們審結(jié)的絕大部分刑事案件,已基本做到了事實清楚,證據(jù)確實充分,定性準(zhǔn)確,量刑適當(dāng)。但有些案件在程序上依然存在認(rèn)識上的偏差和實務(wù)操作上的失誤。從審理案件的審判員到對法律知之甚少的老百姓,大家都認(rèn)為程序只是一個形式,實體的公正才是法律追求的真正目的,但是筆者認(rèn)為在總結(jié)審判經(jīng)驗偏差和失誤的基礎(chǔ)上,為提高司法水平,保障司法公正,特別在刑事審判實踐中,更應(yīng)該重視程序公正,F(xiàn)筆者就幾個程序上的問題談幾點個人觀點。
      一、對被害人的訴訟權(quán)利應(yīng)給予充分的程序上的保護(hù)。就公訴案件而言,審判實務(wù)中往往遇到這樣一種情況,被告人的行為構(gòu)成犯罪的同時侵害了被害人的人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)益,檢察院起訴時已依法告知被害人有委托代理人參加訴訟的權(quán)利,并已向法院提供了被害人的姓名等基本情況及詳細(xì)住址,法院在受理案件之后力行公事告知其有繼續(xù)提起附帶民事訴訟的權(quán)利后,只要被害人明確表示不再提起,法院在案件審理的以后階段便不會在有涉及被害人的程序,更別說傳喚被害人參加訴訟。實踐中有觀點認(rèn)為,被害人沒有提出附帶民事訴訟,在這種情況下傳喚其參加刑事訴訟意義不大,即使被害人不參加訴訟,并不影響法院對被告人定罪量刑。這是一種很嚴(yán)重的“重打擊輕保護(hù)”的認(rèn)識觀念。眾所周知,刑事審判的基本任務(wù)除依法追究被告人的刑事責(zé)任,外,更重要的是要依法保護(hù)被害人的合法權(quán)益。維護(hù)社會的安定團(tuán)結(jié)和整體和諧。事實上,被害人作為遭受犯罪行為侵害的人,與案件審理結(jié)果有著最為直接的利害關(guān)系。他不但有獲得經(jīng)濟(jì)賠償?shù)挠,而且更有著使對其實施侵害的犯罪人受到法律的譴責(zé)、懲罰的強(qiáng)烈要求。在刑事審判過程中,不單單是對被告人的刑事責(zé)任問題做以判定,其實也是對被害人的上述欲望和要求給以最終的回答;而且,被害人基于實現(xiàn)使被告人受到合法報應(yīng)這一要求,具有積極主動參與訴訟的過程,影響裁判結(jié)果的愿望。只有滿足被害人的這種愿望,使其作為訴訟當(dāng)事人,訴訟活動的進(jìn)行才能對國家、被告人、被害人等方面的權(quán)益作出適當(dāng)、合理的平衡,減少上訪案件的發(fā)生;況且,被害人作為訴訟當(dāng)事人,擁有許多與被告人相對應(yīng)的訴訟權(quán)利。有些審判員認(rèn)為被害人并不是真正意義上的訴訟當(dāng)事人,雖然嘴上仍稱之為被害人,但是心目中早把他跟一般意義上的證人相等同。將法律概念予以混淆。其實,我國刑事訴訟法已明確賦予了被害人獨立的訴訟當(dāng)事人地位和相對應(yīng)的訴訟權(quán)利。因此,在審判實踐中任何無視被害人的訴訟地位和訴訟權(quán)利的認(rèn)識和做法都是極其錯誤的,應(yīng)當(dāng)及時給予糾正。
      二、檢察院要求撤訴,法院應(yīng)進(jìn)行審查并作出是否準(zhǔn)許撤訴的裁定。我們在實務(wù)操作上還存在這樣一種情形,就是公訴案件開庭審理后,在判決宣告前,公訴機(jī)關(guān)以被告人不存在犯罪事實為由向法院提交了《撤訴決定書》,對此,合議庭對撤訴要求是否同意,既無合議意見,也不做出是否準(zhǔn)許其撤訴的裁定,而是很隨便的將案卷還回檢察院即告“結(jié)案”,在年底歸檔卷宗的時候案件就簡單的沒有了。這是一種沒有任何法律依據(jù)的違反法定程序的做法。這種做法與現(xiàn)行司法解釋的相關(guān)規(guī)定是不能一致的。是對撤訴問題在認(rèn)識上存在的嚴(yán)重偏差。實踐中有觀點認(rèn)為,檢察院“決定撤訴”,而案件是檢察機(jī)關(guān)“告”的,法院就應(yīng)將案卷退回檢察院,不再繼續(xù)審理本案。此案應(yīng)直接了結(jié)。
      最高人民檢察院頒布的《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第351條、第353條第4款規(guī)定,在宣告判決前,人民檢察院要求撤回起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)審查人民檢察院撤回起訴的理由,并作出是否準(zhǔn)許的裁定。可見,檢察院有權(quán)要求撤回起訴,但最終是否準(zhǔn)許撤訴,應(yīng)由受訴法院審查并作出裁定結(jié)案。檢察院對此僅僅是有權(quán)“要求”,而無最終“決定”權(quán)。最終決定者應(yīng)該是合議庭或是審判員。這是由“人民法院、人民檢察院依法獨立行使職權(quán)”的刑事訴訟基本原則所決定的。因此,實踐中正確的做法應(yīng)該是,合議庭對檢察院的撤訴要求應(yīng)行使審查權(quán)進(jìn)行審查,并對審查結(jié)果進(jìn)行合議,在合議的基礎(chǔ)上依法作出準(zhǔn)許撤訴或者不準(zhǔn)許撤訴的裁定。審查一般注重兩項內(nèi)容:一是撤訴申請應(yīng)在判決宣告前提出。二是存在法律規(guī)定的三種撤訴理由。
      關(guān)于撤訴的問題,還有一種情況,即庭審結(jié)束后判決宣告前,法院是否可書面建議檢察院撤訴?筆者認(rèn)為,庭審結(jié)束后,法院不宜建議檢察院撤訴。根據(jù)司法解釋的規(guī)定在刑事審判程序中,一審法院對檢察院有兩項建議權(quán)。其一是建議補(bǔ)充偵查。即合議庭在案件審理過程中,發(fā)現(xiàn)被告人可能有自首、立功等法定量刑情節(jié),而起訴和移送的證據(jù)材料中沒有這方面的證據(jù)材料的,應(yīng)當(dāng)建議人民檢察院補(bǔ)充偵查;其二為建議補(bǔ)充或者變更起訴。即人民法院在審理案件中發(fā)現(xiàn)新的事實,可能影響定罪的,應(yīng)當(dāng)建議人民檢察院補(bǔ)充或者變更起訴,如檢察院不同意,人民法院應(yīng)當(dāng)就指控的犯罪事實作出最后的裁判!缎淘V法》和相關(guān)司法解釋并沒有規(guī)定法院應(yīng)當(dāng)或可以在庭審結(jié)束后建議檢察院撤訴。相反,《刑訴法》第162條明確規(guī)定,審判長宣布休庭后,合議庭進(jìn)行評議,根據(jù)已經(jīng)查明的事實、證據(jù)和有關(guān)的法律規(guī)定作出判決。如果案件事實清楚,證據(jù)確實、充分,依據(jù)法律規(guī)定認(rèn)定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出有罪判決;如果依據(jù)法律認(rèn)定被告人無罪的,應(yīng)作出無罪判決;如果證據(jù)不足,不能認(rèn)定被告人有罪的,應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足,指控犯罪不能成立的無罪判決!缎淘V法》第162條的規(guī)定,實際上吸收了“無罪推定”中的合理因素,對于疑罪的處理,一律按無罪判決。法院如果建議檢察機(jī)關(guān)撤訴的話,無疑是將其判斷去影響檢察機(jī)關(guān)的意志,將兩者的職能弄得混亂不堪,不利于更好的打擊犯罪,維護(hù)社會的秩序。
      三、通知證人出庭作證,這是人民法院的義務(wù),這一細(xì)節(jié)也不應(yīng)忽視。實務(wù)上存在的問題是,案件審理過程中,只要是律師不要求證人出庭作證,法院很少通知證人出庭作證。其結(jié)果是審判人員、公訴人和訴訟參與人與被告人無法當(dāng)面聽取證人證言,更談不上對證人進(jìn)行詢問、質(zhì)證。使詢問、質(zhì)證僅成為一個過程。所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象,是因為審判人員不了解證人出庭作證的意義,不重視證人出庭作證。認(rèn)為既然證人證言在卷宗中已有具體內(nèi)容記載,一目了然,再通知其出庭作證就是多此一舉,浪費(fèi)人力物力。這種認(rèn)識,已經(jīng)越來越被認(rèn)識到是極其錯誤的。其一,法律明文規(guī)定,“證人應(yīng)當(dāng)出庭作證”,“證人證言必須在法庭上經(jīng)過公訴人、被害人和被告人、辯護(hù)人雙方訊問、質(zhì)證、聽取各方證人的證言并且經(jīng)過查實以后,才能作為定案的根據(jù)……”。查實,即查證屬實,指證人必須親自出庭,接受控訴、辯護(hù)雙方的詢問、質(zhì)證,并聽取各方的證人證言。如果不通知證人到庭,則難以對證人證言查證屬實。其二,通知證人出庭作證是由法庭本身的性質(zhì)和任務(wù)所決定的。法庭審案的任務(wù),是審查核實證據(jù),查清案件事實,全面聽取各方對認(rèn)定事實和定罪量刑的意見,為作出正確判決奠定基礎(chǔ)。法庭調(diào)查是法庭審理的中心環(huán)節(jié),是對被告人做出最后判決的重要依據(jù)。對證人進(jìn)行詢問和質(zhì)證,是查明證人證言真實性的有效方法。其實,法庭調(diào)查進(jìn)行得是否充分全面,在很大程度上取決于對有關(guān)證人的質(zhì)證和詢問。
      上述三種情形,是我們經(jīng)常在審判實踐中遇到的刑事審判方面存在的,應(yīng)當(dāng)及時予以糾正的程序性問題。從總體意義上講,筆者認(rèn)為問題成因主要是:一是司法理念不強(qiáng),不能將社會主義法治理念充分的應(yīng)用于審判實踐中去;二是法官的業(yè)務(wù)水平較低,對法律的掌握還處于想當(dāng)然的意識中;三是部分法官事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng),特別是在案件數(shù)量多,難度大的情況下,往往更加忽略以上問題;四是案件外原因,“人情關(guān)系”的干擾等社會不正當(dāng)現(xiàn)象的存在。因此,我們要對存在的問題認(rèn)真進(jìn)行反思,堅決糾正認(rèn)識上的偏差和實務(wù)操作上的失誤。要將實體公正和程序公正并重。特別在刑事審判領(lǐng)域,關(guān)乎被告人及其他當(dāng)事人的人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)益,程序公正都不能保證的話,又怎能保證真正意義上的實體公正呢?故對于程序問題,不論大小都應(yīng)當(dāng)引起高度重視。

    [作者:黑龍江省北安市人民法院 吳瑩]
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